uk
Feedback
PLP | Поволжский

PLP | Поволжский

Відкрити в Telegram

Обзоры новейшей судебной практики Арбитражного суда Поволжского округа. Анализ всех правовых позиций для направления спора на новое рассмотрение. Актуальные новости суда. Другие суды https://t.me/addlist/BADtNIlY1hpkNzBi Связаться с нами: @pllmanager

Показати більше
1 653
Підписники
+224 години
+117 днів
+2030 день
Архів дописів
#PLP_61º22 #PLP_61º3 #PLP_Банкротство Документы, не переданные руководителем-должником конкурсному управляющему, не могут использоваться в обособленном споре с его участием (Постановление АС ПО от 29 июня 2026 года по делу № А57-25769/19). 📝
Что произошло. Конкурсный управляющий ООО УО «Домовой Совет» (управляющая компания) оспорил в рамках дела о банкротстве платежи должника в пользу бывшего руководителя Синева И.З. на общую сумму свыше 52,8 млн руб. (44,5 млн — перечисления через расчётный центр как оплата по договору техобслуживания, и 8,3 млн — снятие наличных). Синев, оставаясь руководителем должника до введения конкурсного производства, одновременно выступал исполнителем работ по тому же договору и получал за них оплату. Суды двух инстанций отказали в признании сделок недействительными по ст. 61.2 Закона о банкротстве, посчитав доказанным реальное оказание услуг и отсутствие вреда кредиторам. В чём ошибка. Нижестоящие суды приняли как доказательства реальности работ и расходования подотчётных средств копии документов, представленные Синевым в обособленный спор, при том что он в силу абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве обязан был передать первичную документацию конкурсному управляющему в трёхдневный срок с момента открытия конкурсного производства. Суды также не соотнесли содержание типовых актов выполненных работ (составлявшихся на одну и ту же сумму вне зависимости от сезона и объёма) с условиями договора об оплате фактически сданных работ, не сопоставили размер платежей в пользу аффилированного руководителя с реестром требований кредиторов (около 29 млн руб.) и не проверили периоды подозрительности по ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве. Позиция кассации. Документы, не переданные руководителем должника конкурсному управляющему в порядке ст. 126 Закона о банкротстве, не могут использоваться этим руководителем в обособленном споре с его участием на основании ч. 3 ст. 64 АПК РФ, поскольку удерживаются им с нарушением закона. Все сомнения в фактических обстоятельствах должны толковаться в пользу истца. Кроме того, по смыслу п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ и Правил № 416 управляющая организация в лице её руководителя обязана формировать задания для исполнителей и контролировать документальную приёмку работ, а значит, не вправе делегировать самому себе распределение средств собственников и оплачивать исполнителю только реально сданные объёмы, а не фиксированные суммы. Управляющая компания вправе оставить себе экономию, но при непрозрачной системе платежей экономия уходила аффилированному лицу, а не должнику, что подрывает расчёты с ресурсоснабжающими организациями — основными конкурсными кредиторами. Для практики. При оспаривании платежей в пользу бывшего руководителя-должника, совмещавшего функции заказчика и исполнителя, конкурсному управляющему необходимо в первую очередь ставить вопрос о недопустимости представленных руководителем копий документов по ст. 126 Закона о банкротстве и ч. 3 ст. 64 АПК РФ. Судам при повторном рассмотрении надлежит соотнести условия договора с содержанием актов, определить стоимость фактически сданных помесячно работ (в том числе с привлечением экспертизы) и сопоставить её с размером платежей и реестром требований кредиторов (п. 29.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63). Ответчику-руководителю, желающему удержать выплаты, недостаточно предъявить копии актов — он обязан доказать, что первичные документы были им своевременно переданы конкурсному управляющему, и обосновать реальный объём работ в каждый конкретный период.
Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Обязательства #PLP_Убытки По договору перевозки груза перевозчик отвечает за утрату и повреждение груза независимо от вины, а взрыв колеса ТС не относится к непреодолимой силе (Постановление АС ПО от 10 июня 2026 года по делу № А49-4630/25). 📝
Что произошло. ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в порядке суброгации взыскивало с ИП Амирова Р.Р. 788 791,79 руб. — выплаченное страховое возмещение за повреждение груза (пива) при перевозке. ДТП произошло из-за взрыва переднего левого колеса грузового автомобиля Renault под управлением водителя Чернышова И.И., что привело к опрокидыванию ТС и порче груза. Суды первой и апелляционной инстанций в иске отказали, применив к перевозчику общие основания ответственности по ст. 401 ГК РФ и признав взрыв колеса обстоятельством, которое перевозчик не мог предотвратить; апелляция additionally указала на ненадлежащего ответчика, сославшись на договор аренды ТС без экипажа с водителем. В чём ошибка. Суды применили к профессиональному перевозчику общие нормы ст. 401 ГК РФ об ответственности при наличии вины, не применив специальные нормы гл. 40 ГК РФ и Устава автомобильного транспорта, устанавливающие повышенную ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение груза. Кроме того, апелляция ошибочно квалифицировала договор аренды ТС без экипажа как основание для освобождения арендодателя-перевозчика от ответственности по обязательствам из договора перевозки, не дав правовой оценки договору-заявке на организацию перевозки и не определив объём принятых на себя ответчиком обязательств. Позиция кассации. По смыслу п. 1 ст. 796 ГК РФ, п. 3 ст. 401 ГК РФ и разъяснений Пленума ВС РФ (постановление № 26 от 26.06.2018, Обзор от 20.12.2017) профессиональный перевозчик несёт ответственность за утрату, недостачу и повреждение груза независимо от наличия вины, в том числе за случайное причинение вреда. Основанием освобождения от ответственности являются лишь обстоятельства непреодолимой силы или иные предусмотренные законом обстоятельства, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. Взрыв колеса и связанное с ним возгорание/опрокидывание — следствие эксплуатации транспортного средства перевозчиком, не носит внешнего по отношению к его деятельности характера и не отвечает признакам чрезвычайности и непредотвратимости. Договор аренды ТС без экипажа не регулирует перевозочные обязательства: при согласовании заявки на перевозку и сообщении заказчику сведений о водителе и ТС договорный перевозчик не вправе ссылаться на ненадлежащее исполнение обязательства привлечённым им фактическим перевозчиком. Для практики. Страховщику при суброгационном требовании к профессиональному перевозчику достаточно доказать факт утраты/повреждения груза в период перевозки и размер выплаты — бремя доказывания оснований освобождения от ответственности лежит на перевозчике, а квалификация события как непреодолимой силы должна опираться на внешние, чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, а не на внутренние дефекты эксплуатируемой им техники. Перевозчику при новом рассмотрении надлежит представить доказательства именно внешнего характера препятствия; ссылка на договор аренды ТС с водителем не блокирует ответственность по договору-заявке на перевозку, по которому перевозчик принял на себя полную материальную ответственность за сохранность груза.
Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Банкротство #PLP_Конкурс Бремя доказывания принадлежности имущества должнику при включении в конкурсную массу лежит на конкурсном управляющем, а не на заявителе (Постановление АС ПО от 11 июня 2026 года по делу № А65-4422/19). 📝
Что произошло. В рамках дела о банкротстве ООО «Йолдыз» собственники земельных участков обратились с заявлениями об исключении из конкурсной массы должника расположенных на их земле строений (коровники, картофелехранилища, телятники, склады и др.), включённых конкурсным управляющим в конкурсную массу не как объекты недвижимости, а как строения под слом с реализацией в качестве строительных материалов. Суды первой и апелляционной инстанций отказали, сославшись на недоказанность права собственности заявителей на спорные строения, избрание ими ненадлежащего способа защиты и пропуск трёхлетнего срока исковой давности. В чём ошибка. Суды, по сути, переложили бремя доказывания принадлежности имущества должнику на заявителей — собственников земельных участков, фактически обязав их доказывать отрицательный факт (что строения не принадлежат должнику). Кроме того, исчислив срок исковой давности с 2019 года (дата публикации результатов инвентаризации в ЕФРСБ), суды не дали правовой оценки доводам заявителей о том, что они, не являясь лицами, участвующими в деле о банкротстве, не отслеживали публикации и узнали о квалификации спорных объектов именно как строительных материалов на их земле только в марте 2025 года при привлечении к обособленному спору об утверждении Положения о продаже. Позиция кассации. В силу статей 131, 142 Закона о банкротстве в конкурсную массу может быть включено только имущество, принадлежащее должнику; должник рассчитывается с кредиторами за счёт реализации собственного имущества. Поэтому при включении имущества в конкурсную массу бремя доказывания его принадлежности должнику лежит на конкурсном управляющем (статья 65 АПК РФ), а не на лице, оспаривающем включение. Это касается и случаев, когда управляющий квалифицирует объекты как строительные материалы от сноса, расположенные на чужих земельных участках: он обязан подтвердить правовое основание распоряжения такими материалами. Дополнительно кассация указала, что при исчислении срока исковой давности (пункт 1 статьи 200 ГК РФ) судам следовало установить, когда заявители фактически узнали или при разумной осмотрительности могли узнать о включении имущества в конкурсную массу именно в качестве строительных материалов — то есть о реальной угрозе нарушения их прав как собственников земельных участков. Сама по себе публикация инвентаризационных сведений в ЕФРСБ не может презюмировать осведомлённость лиц, не участвующих в деле о банкротстве и не присутствующих на собраниях кредиторов. Для практики. Собственникам земельных участков, на которых расположены спорные объекты, включённые в конкурсную массу должника, следует настаивать на том, что бремя доказывания принадлежности имущества должнику лежит на конкурсном управляющем. При оспаривании включения имущества в конкурсную массу по мотиву пропуска срока исковой давности судам надлежит выяснять момент, когда заявитель реально узнал о квалификации имущества как подлежащего реализации способом, затрагивающим его права (здесь — доступ на земельный участок для вывоза строительных материалов), а не ограничиваться датой публикации в ЕФРСБ. При повторном рассмотрении суду первой инстанции предстоит исследовать правовые основания, по которым конкурсный управляющий включил в конкурсную массу строительные материалы с чужих земельных участков, и решить вопрос о надлежащем способе защиты прав собственников земли.
Судебная практика всех остальных округов

На ком лежит бремя доказывания экономической обоснованности комиссии банка, многократно превышающей тариф за аналогичный перевод юрлицу?
Anonymous voting

Обязан ли суд при наличии возражений лизингодателя рассчитывать сальдо взаимных обязательств по нескольким договорам лизинга с перекрёстными условиями расторжения совокупно?
Anonymous voting

Вправе ли суд оценивать объём выполненных работ по одностороннему акту, если этот объём уже был установлен вступившим в силу решением по спору между теми же лицами?
Anonymous voting

Судебная практика Поволжский округ На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами: 1️⃣ Арендодатель не сможет взыскать весь НДС «сверху» — кассация ограничила его половиной и потребовала доказать реальные потери (Постановление АС МО) 2️⃣ Возврат квартиры в конкурсную массу не «отмоет» вывод активов: кассация заставила пересчитать долг поручителя (Постановление АС УО) 3️⃣ Кто реальный инвестор — тот, кто подписывал соглашения с кооперативом, а не покупатель паёв? Кассация вернула апелляции поиск настоящего правопреемника застройщика. (Постановление АС СКО) 4️⃣ Выкуп по 159-ФЗ: кассация разобрала, как считать цену без НДС и зачитывать неотделимые улучшения (Постановление АС ЦО) 5️⃣ Сальдирование по расторгнутому подряду: почему снижение неустойки по 333 ГК не закрывает остальные встречные требования заказчика (Постановление АС СЗО) 6️⃣ Может ли сособственник газопровода претендовать на половину платы за чужое техприсоединение — и как суду разобраться, что именно стороны назвали «доходом»? (Постановление АС ЗСО) 7️⃣ Чья крыша гаража — муниципалитета или собственника: кассация вернула спор о сносе павильона на кровле (Постановление АС ВСО) 8️⃣ Бывшие супруги, общий Wi-Fi и ИП без истории — как кассация раскрыла аффилированность под маской клининга (Постановление АС ВВО) 9️⃣ Решение о взыскании неустойки не закрывает путь к её снижению в банкротстве — кассация развернула преюдицию против кредитора (Постановление АС ДВО) Судебная практика всех остальных округов

Обязан ли суд при суброгации с владельца источника повышенной опасности оценивать степень вины потерпевшего, если экспертиза подтверждает нарушение им ПДД?
Anonymous voting

Вправе ли физлицо получить возмещение от Фонда развития территорий, если оно получило требование к застройщику по цессии от юрлица до 27.06.2019 и до возбуждения дела о банкротстве?
Anonymous voting

📅 Самое интересное за неделю — Поволжский округ 1️⃣ Физлицо получит возмещение от Фонда за квартиру, которую уступило юрлицо — кассация разъяснила, когда цессия не мешает дольщику (Постановление АС ПО) 2️⃣ СНТ не вывозят мусор зимой — кассация всё равно заставила платить по среднегодовому нормативу (Постановление АС ПО) 3️⃣ Скорая на красный, BMW на зелёный — а платить будет только больница? Кассация напомнила, что вину потерпевшего нельзя просто игнорировать. (Постановление АС ПО) 4️⃣ Акт — не единственное доказательство: переписка в мессенджере и оплата следующего этапа подтверждают сдачу работ подрядчиком (Постановление АС ПО) 5️⃣ Уступка солидарных требований: когда презумпция «всё или ничего» уступает место добросовестности цессионария (Постановление АС ПО) Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Обязательства Годовой норматив накопления ТКО для СНТ учитывает сезонность и не освобождает от оплаты в осенне-зимний период, даже если вывоз отходов по маршрутным журналам не осуществлялся (Постановление АС ПО от 22 июня 2026 года по делу № А65-7818/25). 📝
Что произошло. Региональный оператор по обращению с ТКО (ООО «УК «ПЖКХ») взыскал с СНТ «Кварт» задолженность за вывоз отходов. Апелляция отменила решение первой инстанции и отказала в иске, установив по маршрутным журналам отсутствие вывоза ТКО в осенне-зимний период, когда члены СНТ не пользуются участками. В чём ошибка. Суд апелляционной инстанции приравнял отсутствие записей о вывозе мусора в маршрутных журналах к недоказанности факта оказания услуг. Суд не учёл правовую природу норматива накопления ТКО как расчётной величины и не проверил правильность расчёта истца (соответствие тарифам, нормативам и количеству расчётных единиц), несмотря на переход к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. Позиция кассации. Норматив накопления ТКО для категории объектов «СНТ» является среднегодовым, усреднённым показателем. Он рассчитывается уполномоченным органом на основании замеров, которые проводятся во все четыре сезона года (включая периоды неосуществления деятельности), с последующим умножением среднесуточного объёма на 365 дней. Следовательно, годовой норматив изначально учитывает сезонность деятельности СНТ и по общему правилу не допускает освобождения от оплаты в осенне-зимний период. При расчёте объёма услуг исходя из норматива накопления отсутствие записей о фактическом вывозе ТКО в «несезон» не имеет правового значения для целей оплаты. Для практики. Региональным операторам для взыскания задолженности с СНТ достаточно доказать факт оказания услуг в сезон и сослаться на утверждённый годовой норматив, презумпция которого покрывает осенне-зимний период. СНТ не вправе оспаривать начисления за «несезон» лишь отсутствием маршрутных журналов или непользованием дачными участками. При новом рассмотрении судам надлежит проверить математический и нормативный расчёт истца (период начисления, применение тарифов и количества расчётных единиц), а не фактический график вывоза мусора в зимние месяцы.
Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Банкротство #PLP_Цессия Физлицо, получившее требование к застройщику от юрлица до 27.06.2019 и до возбуждения дела о банкротстве, вправе получить возмещение от Фонда развития территорий (Постановление АС ПО от 23 июня 2026 года по делу № А57-969/18). 📝
Что произошло. В деле о банкротстве застройщика физлицо (Шишкин К.А.) требует от Фонда развития территорий выплатить возмещение в размере рыночной стоимости квартиры по ст. 13 Закона № 218-ФЗ. Право требования к застройщику он получил по договору цессии от юридического лица (общество «Зодчий»), заключенному 03.08.2017 — до возбуждения дела о банкротстве (02.03.2018). В чём ошибка. Суды отказали во взыскании компенсации по ст. 13 Закона № 218-ФЗ, указав, что на момент совершения цессии юридические лица не имели права на получение возмещения от Фонда, а цессия не может ухудшать положение публичной компании и передавать права, которых у цедента не было. Суды применили ч. 3 ст. 13 Закона № 218-ФЗ (запрет на возмещение при приобретении требования после признания застройщика банкротом), не учтя специальные переходные положения п. 17 ст. 13 Закона № 202-ФЗ. Позиция кассации. Согласно п. 17 ст. 13 Закона № 202-ФЗ, ограничения ч. 3 ст. 13 Закона № 218-ФЗ не применяются к уступке, совершенной физлицу от юрлица до 27.06.2019, если на момент сделки застройщик не признан банкротом и в отношении него не открыто конкурсное производство. Поскольку договор цессии заключен 03.08.2017 (до банкротства), Шишкин К.А. вправе претендовать на возмещение в порядке ст. 13 Закона № 218-ФЗ. АС округа сослался на позицию КС РФ о запрете необоснованных ограничений прав лиц в одинаковых ситуациях и разъяснения Пленума ВС РФ № 54: новый кредитор в силу особого правового положения (как физлицо-потребитель) может обладать дополнительными правами, которых не было у первоначального кредитора-юрлица. Для практики. При защите прав участников строительства, получивших требования по цессии от юрлиц, необходимо проверять даты заключения договора уступки и возбуждения дела о банкротстве застройщика. Если цессия совершена до 27.06.2019 и до открытия конкурсного производства, цессионарий-физлицо имеет право на возмещение от Фонда наравне с дольщиками. Ссылка оппонента на отсутствие у юрлица-цедента права на компенсацию несостоятельна в силу прямых указаний закона и правовой позиции ВС РФ о дополнительных правах нового кредитора.
Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Деликты #PLP_Убытки При суброгации с владельца источника повышенной опасности суд обязан установить степень вины потерпевшего, если экспертиза подтверждает нарушение им ПДД (Постановление АС ПО от 15 июня 2026 года по делу № А06-2340/24). 📝
Что произошло. Страховщик в порядке суброгации взыскал с больницы ущерб от ДТП, произошедшего в результате столкновения автомобиля скорой помощи, выехавшего на красный свет, и автомобиля BMW, двигавшегося на зелёный. Ответчик ссылался на вину второго водителя, нарушившего п. 10.1 ПДД РФ. В чём ошибка. Суды взыскали убытки в полном объёме, указав, что доказательства вины водителя BMW отсутствуют, а доводы ответчика о нарушении тем скоростного режима являются «субъективной оценкой». Однако в материалах дела имелось признанное судами надлежащим заключение судебной экспертизы, согласно которому водитель BMW не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки (нарушение п. 1.5 и 10.1 ПДД РФ). Суды не дали оценки этому выводу и не проверили наличие причинно-следственной связи между действиями потерпевшего и ДТП. Позиция кассации. Ответственность владельца источника повышенной опасности наступает независимо от вины, однако согласно п. 2 ст. 1083 ГК РФ при грубой неосторожности потерпевшего размер возмещения должен быть уменьшен в зависимости от степени его вины. Если заключение экспертизы подтверждает нарушение потерпевшим требований ПДД, суд обязан проверить, находится ли это нарушение в причинной связи с ДТП, и при наличии вины всех участников — определить степень вины каждого. Вопрос о наличии технической возможности предотвратить столкновение требует специальных познаний, поэтому судам надлежало поставить на обсуждение сторон вопрос о назначении транспортно-трасологической экспертизы для установления механизма развития ДТП. Для практики. Ответчику по суброгационному иску недостаточно просто сослаться на вину потерпевшего — необходимо заявлять ходатайство о назначении судебной транспортно-трасологической экспертизы для установления причинно-следственной связи нарушений п. 10.1 ПДД РФ потерпевшим с фактом ДТП. Истцу следует учитывать, что даже при вине водителя спецтранспорта взыскание может быть частичным, если потерпевший не предпринял мер к снижению скорости. При новом рассмотрении суд обязан оценить степень вины каждого участника и распределить размер возмещаемого вреда пропорционально ей.
Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Подряд #PLP_Обязательства Акт приёмки работ не является единственным доказательством их выполнения: переписка в мессенджере и оплата следующего этапа подтверждают сдачу результата подрядчиком (Постановление АС ПО от 16 июня 2026 года по делу № А57-13796/25). 📝
Что произошло. ИП-заказчик взыскивала с ИП-подрядчика 313 510 руб. неосновательного обогащения и 31 351 руб. неустойки по договору на разработку дизайн-проекта интерьера, ссылаясь на неисполнение обязательства. Суд первой инстанции взыскал, апелляция, перейдя к рассмотрению по правилам первой инстанции из-за ненадлежащего извещения, оставила взыскание в силе. Кассация отменила постановление апелляции и направила дело на новое рассмотрение. В чём ошибка. Апелляция признала доказательства подрядчика ненадлежащими, ограничив подтверждение сдачи работ только актом приёмки и отвергнув переписку в WhatsApp, ссылки на оплату заказчиком второго этапа после приёмки первого и пояснения о принадлежности номера телефона. Суд не оценил по правилам ст. 71 АПК РФ совокупность доказательств и фактические обстоятельства исполнения договора, а также ошибочно исходил из того, что направление акта и проекта почтой спустя 1,5 года после срока выполнения работ само по себе опровергает факт сдачи. Позиция кассации. В силу п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 и абз. 19 п. 7 Обзора ВС РФ № 3(2020) акт приёмки работ не является единственным доказательством их выполнения и сдачи; факт исполнения подрядчиком обязательства может подтверждаться совокупностью иных первичных документов, включая переписку сторон, допустимую договором (п. 5.17 — передача данных через мессенджеры), и конклюдентными действиями заказчика (продолжение оплаты последующих этапов после приёмки предыдущих). Суд обязан оценивать все представленные доказательства в их совокупности, а не подменять их оценку формальной ссылкой на отсутствие акта, своевременно направленного почтой. Для практики. Подрядчику при спорах о неосновательном обогащении необходимо представлять всю совокупность доказательств исполнения: допустимую договором переписку, поэтапную оплату заказчиком, технические файлы с датами создания и пояснения о порядке сдачи — суд обязан исследовать их, а не ограничиваться формальным отсутствием подписанного акта. Заказчику, оспаривающему результат, надлежит доказать фактическое неисполнение (неполноту, несоответствие ТЗ), а не ссылаться на несвоевременность почтового отправления акта. При повторном рассмотрении апелляции предстоит заново оценить доводы сторон с учётом положений ст. 71 АПК РФ и указанных разъяснений ВС РФ и ВАС РФ.
Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Субсидиарная #PLP_Цессия Презумпция одновременной уступки всех солидарных требований опровержима — суд обязан исследовать обстоятельства договора цессии через призму добросовестности (Постановление АС ПО от 16 июня 2026 года по делу № А65-13606/20). 📝
Что произошло. В рамках банкротства ООО «Стройкомплект» конкурсный управляющий взыскал с бывшего директора Хакимова И.Н. убытки в размере 15 360 725,04 руб. за вывод активов по сделкам, признанным недействительными по ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве. Хакимов указывал, что реституционные права требования по этим же сделкам были реализованы на торгах отдельно от требования к нему о субсидиарной ответственности, и ссылался на Обзор судебной практики ВС РФ № 5 (2017). В чём ошибка. Суды первой и апелляционной инстанций отклонили доводы Хакимова, ограничившись указанием на то, что выручка от продажи реституционных прав была незначительной и направлена на текущие платежи, а не на погашение реестровых требований. Суды не вынесли на обсуждение сторон вопрос о том, была ли цессия раздельной (только реституционных требований) или предполагала одновременную передачу всех солидарных требований, включая требование о субсидиарной ответственности к контролирующему лицу. Позиция кассации. По смыслу п. 1 ст. 382 и п. 1 ст. 384 ГК РФ цедент, уступая требования по одной из солидарных обязанностей, по общему правилу уступает также требования к другим известным солидарным должникам. Однако презумпция одновременной уступки всех солидарных требований не является абсолютной: заинтересованные лица вправе её опровергнуть, доказав, что подразумеваемое условие о комплексной уступке противоречит добросовестности и честной деловой практике (п. 3, 4 ст. 1, п. 1, 5 ст. 10 ГК РФ), в частности, представив доказательства того, что цессионарий осознавал приобретение лишь одного из солидарных требований. Вопрос об обстоятельствах заключения договора цессии имеет существенное значение для правильного разрешения спора и подлежит исследованию судами. Для практики. При оспаривании размера убытков в субсидиарной ответственности контролирующее лицо должно заявлять и доказывать, что реституционные права и требование о субсидиарной ответственности были уступлены раздельно, а цессионарий осознавал приобретение только части солидарных требований. Судам при повторном рассмотрении надлежит исследовать обстоятельства заключения договора уступки, в том числе публичные торги, и оценивать их через призму добросовестности сторон. Конкурсному управляющему — заранее обеспечивать доказательства единовременной уступки всего комплекса солидарных требований.
Судебная практика всех остальных округов

🔝 Главное дня #PLP_Зачёт #PLP_Поставка #PLP_Неустойка Суд при рассмотрении спора о поставке обязан оценить заявление о зачёте встречных однородных требований, в том числе в отношении неустойки за пределами периода, ранее рассмотренного судом, и не подменять его ссылкой на невозможность зачёта при наличии исполнительного листа (Постановление АС ПО от 19 июня 2026 года по делу № А55-27251/24). 📝
Что произошло. ООО «Апогей Металл» (покупатель) и ООО «Ралар» (поставщик) вели взаимные расчёты по договору поставки № 3030703 и нескольким спецификациям. Покупатель предъявил иск о возврате предоплаты, неустойке за просрочку поставки и процентах по ст. 395 ГК РФ; поставщик подал встречный иск о взыскании долга за поставленный товар и неустойки за просрочку оплаты. До вынесения судебного акта покупатель направил поставщику уведомления о зачёте встречных однородных требований от 05.03.2025 № 133/03-2025 и от 07.03.2025 № 139/03-2025. В чём ошибка. Суды первой и апелляционной инстанций отвергли заявление о зачёте, ошибочно отождествив спорные спецификации с предметом ранее рассмотренных дел (А55-35736/2024, А55-25270/2024, А55-31605/2024) и сославшись на наличие исполнительных листов и на то, что часть неустойки уже заявлена к взысканию. Кроме того, суды не сопоставили периоды неустойки, указанные в уведомлениях о зачёте, с периодами, которые были предметом оценки в ранее вынесенных судебных актах, и не проверили наличие встречных исполнительных листов. Позиция кассации. Зачёт встречного однородного требования по ст. 410 ГК РФ может быть заявлен и после предъявления иска как во встречном иске, так и в возражении на иск; юридические и фактические основания зачёта исследуются судом в равном объёме. Ссылка на наличие исполнительного листа сама по себе не устраняет обязанности суда оценить заявление о зачёте: в соответствии с п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 зачёт в процессе исполнения возможен при наличии встречных исполнительных листов, а их отсутствие не погашает материального права на зачёт и не освобождает суд от проверки его обоснованности. При оценке зачёта суду надлежит сопоставить активное и пассивное требования по однородности, сроку и размеру, в том числе установить, какой именно период неустойки охватывается заявлением о зачёте и не пересекается ли он с периодами, ранее рассмотренными в иных делах. Для практики. При заявлении зачёта в ходе рассмотрения иска необходимо детально раскрывать расчёт активного требования по каждой спецификации, сопоставлять периоды начисления неустойки с резолютивными частями ранее вынесенных судебных актов и подтверждать наличие либо отсутствие встречных исполнительных листов. Противоположной стороне следует проверять, не подменяется ли зачёт ссылкой на формальное наличие исполнительного документа, и при наличии возражений представлять собственный расчёт однородности и сроков. При повторном рассмотрении суду предстоит оценить каждое из уведомлений о зачёте по существу, в том числе установить, какие суммы и периоды неустойки действительно прекращены зачётом, и только после этого производить взаимные расчёты по первоначальному и встречному искам.
Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Аренда #PLP_Неустойка Заявление ответчика о снижении неустойки в отзыве на иск подлежит рассмотрению по существу независимо от формы и момента его подачи (Постановление АС ПО от 19 июня 2026 года по делу № А65-29525/25). 📝
Что произошло. ИП Шамсиев И.А. взыскал с ООО «Камский моторный завод» 19 020 000 руб. задолженности по арендной плате за май–июнь 2023 г. и 18 462 020 руб. неустойки за просрочку оплаты за период с 03.07.2023 по 20.08.2025 по договору аренды от 01.01.2022 № 1-КМЗ (нежилые помещения и земельные участки общей площадью свыше 135 тыс. кв.м, ежемесячная арендная плата 12 250 000 руб.). Решение суда первой инстанции оставлено без изменения апелляцией. Кассация отменила судебные акты только в части неустойки и направила дело на новое рассмотрение. В чём ошибка. Нижестоящие суды отказали в применении статьи 333 ГК РФ исключительно по формальному основанию — отсутствию отдельного письменного ходатайства ответчика о снижении неустойки. Суд первой инстанции доводы ответчика о несоразмерности пени, изложенные в отзыве на иск, не рассмотрел, апелляция ошибку не исправила. Между тем в отзыве на исковое заявление ответчик прямо указывал, что договорная пеня многократно превышает ключевую ставку Банка России, проценты по ст. 395 ГК РФ и среднерыночные ставки по коммерческим кредитам, и прикладывал документы о работе в рамках государственного оборонного заказа. Позиция кассации. Снижение неустойки по статье 333 ГК РФ допускается по обоснованному заявлению должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 71 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7). Заявление, сделанное в отзыве на иск, является надлежащим обращением к суду и обязывает суд дать ему оценку по существу. Непроцессуальная форма подачи не освобождает суд от обязанности установить баланс между применяемой мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, как того требует определение КС РФ от 21.12.2000 № 263-О. Взыскание неустойки в полном объёме без проверки доводов о явной несоразмерности свидетельствует о неполном выяснении обстоятельств дела. Для практики. Ответчику при оспаривании договорной неустойки достаточно заявить о её несоразмерности и обосновать соотношение с ключевой ставкой, процентами по ст. 395 ГК и рыночными ставками в любом процессуальном документе — отзыве, пояснениях или ходатайстве. Истцу, рассчитывающему на полное взыскание пени, надлежит заранее готовить доказательства соразмерности и наличия убытков, превышающих неустойку. При повторном рассмотрении суду надлежит оценить статус ответчика как исполнителя гособоронзаказа, сопоставить размер пени с рыночными индикаторами и при необходимости снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ.
Судебная практика всех остальных округов

🔝 Главное дня #PLP_Банкротство #PLP_Залог #PLP_Цессия Справка об отсутствии задолженности и снятие обременения в Росреестре не доказывают погашение долга без первичных платёжных документов (Постановление АС ПО от 19 июня 2026 года по делу № А55-24755/23). 📝
Что произошло. В деле о банкротстве Ионовой Т.А. банк (права которого были восстановлены после признания недействительной уступки требования ООО «Випстайл») потребовал включить в реестр задолженность по кредитному договору, обеспеченному залогом квартиры. Суды отказали, признав долг погашённым на основании справки ООО «Випстайл» об отсутствии задолженности и снятия обременения с заложенной квартиры в ЕГРН. В чём ошибка. Суды первой и апелляционной инстанций приняли справку цессионария как безусловное доказательство исполнения обязательства, не потребовав первичных платёжных документов, подтверждающих фактическое поступление средств на счёт ООО «Випстайл». Расчёт задолженности, представленный банком на основании выписок по счетам, и иные платежные документы должника судами не проверялись и не оценивались, что нарушило требования ст. 67, 68, 71 АПК РФ. Позиция кассации. Справка о погашении задолженности является бухгалтерским документом и сама по себе не подтверждает совершение хозяйственных операций — внесение денежных средств. В отсутствие первичных платёжных документов (выписок со счёта, подтверждающих зачисление средств) справка не доказывает исполнение обязательства. Факт снятия обременения в Росреестре также не свидетельствует о погашении долга: при наличии закладной совместное заявление собственника и банка с отметкой об исполнении позволяет снять обременение формально. Суд обязан проверять обоснованность и размер требований кредиторов независимо от наличия разногласий (п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35). Для практики. Кредитору, оспаривающему факт погашения долга после восстановления прав по цессии, надлежит требовать от должника и цессионария первичных платёжных документов, а не ограничиваться бухгалтерскими справками. Должнику для подтверждения исполнения обязательства недостаточно представить справку и выписку из ЕГРН — нужны документальные следы движения денежных средств. При повторном рассмотрении судам следует провести сверку расчётов сторон и дать оценку всем платёжным документам.
Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Вещное #PLP_Аренда #PLP_168 Признание объекта недвижимостью зависит от физических признаков ст. 130 ГК, а не от разрешительной документации; договор аренды публичного участка без исключительного права может быть ничтожным (Постановление АС ПО от 17 июня 2026 года по делу № А57-3316/25). 📝
Что произошло. Администрация г. Саратова обратилась с иском к ООО «Ванда» о признании отсутствующим зарегистрированного в ЕГРН права собственности на нежилое одноэтажное здание (А) с навесом на земельном участке, предоставленном в аренду, а также о сносе объекта и взыскании судебной неустойки. Суд первой инстанции иск удовлетворил; апелляция отменила решение в части сноса и неустойки, оставив признание права отсутствующим в силе. Кассация частично поддержала апелляцию и оставила в силе признание права отсутствующим, направив дело на новое рассмотрение в части сноса и неустойки. В чём ошибка. Апелляция, признав объект недвижимостью, ограничилась констатацией его нахождения в границах участка и соответствия виду разрешённого использования, не оценив юридические основания нахождения ответчика на земельном участке. Не исследованы: действительность договора аренды 2013 года на предмет ничтожности по ст. 39.6 ЗК РФ и Закону о защите конкуренции, наличие у ответчика исключительного права на заключение договора аренды без торгов, а также вопрос о прекращении/пролонгации первоначального договора аренды 2000 года. Позиция кассации. Квалификация объекта как недвижимости по ст. 130 ГК РФ определяется его физическими признаками — неразрывной связью с землёй, невозможностью перемещения без несоразмерного ущерба, самостоятельным функциональным назначением, — а не наличием разрешительной документации или фактом государственной регистрации. Наличие бетонного ленточного фундамента и металлокаркаса, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения сами по себе не свидетельствуют о капитальности. Правовой режим объекта — вопрос права, а не экспертизы, и суд не связан выводом эксперта о прочной связи с землёй. Одновременно исключительное право на приобретение публичного земельного участка в аренду без торгов (ст. 39.6 ЗК РФ, ранее ст. 36 ЗК РФ) принадлежит только собственнику здания, сооружения, объекта незавершённого строительства; при отсутствии признаков недвижимости заключённый договор аренды может затрагивать публичные интересы и являться ничтожным по п. 2 ст. 168 ГК РФ. Преюдиция по ранее вынесенному судебному акту о понуждении к заключению договора аренды не распространяется на вопрос о капитальности строения, который ранее не исследовался. Для практики. При оспаривании прав на объекты, зарегистрированные как недвижимость, истцу недостаточно ссылаться на факт регистрации — требуется доказать отсутствие признаков ст. 130 ГК РФ и поставить под сомнение законность предоставления земельного участка. Ответчику, в свою очередь, нельзя полагаться на разрешительную документацию 1990-х как на индульгенцию: суд оценивает фактические свойства объекта и действительность оснований занятия участка. Проверяйте, не прикрывает ли договор аренды публичного участка отсутствие исключительного права арендатора — иначе сделка ничтожна и сам объект подлежит освобождению участка.
Судебная практика всех остальных округов

#PLP_АУ #PLP_Убытки Описательная часть судебного акта не имеет преюдициального значения: вывод о задолженности нельзя основывать на пересказе доводов сторон в другом деле (Постановление АС ПО от 17 июня 2026 года по делу № А65-1654/25). 📝
Что произошло. В рамках дела о банкротстве гражданина Ульянова И.К. должник обжаловал бездействие финансового управляющего Балашовой И.В., выразившееся, в числе прочего, в невзыскании дебиторской задолженности с Сухомберлиева Р.Н. Суды первой и апелляционной инстанций отказали, признав установленным отсутствие задолженности Сухомберлиева перед должником на основании описательной части решения Арбитражного суда РТ от 13.01.2025 по делу № А65-11438/2024. В чём ошибка. Суды ошибочно расценили как преюдициально установленный факт указания, содержащиеся в описательной части судебного акта по другому делу, где изложены доводы и пояснения участвующих в споре лиц о движении денежных средств через карту должника. При этом не исследовались ни правоотношения сторон по существу, ни представленные должником доказательства наличия задолженности Сухомберлиева, ни противоречащие выводы апелляции по делу № А65-776/2024. Позиция кассации. По смыслу части 2 статьи 69 АПК РФ правовые выводы, содержащиеся в описательно-мотивировочной части судебных актов по ранее рассмотренным делам, не имеют преюдициального значения. Описательная часть содержит лишь доводы и пояснения участвующих в деле лиц, которые по своей правовой природе не являются обстоятельствами, не относятся напрямую к существу спора и не носят преюдициального характера. Правовая оценка правоотношений сторон в ином арбитражном процессе не может рассматриваться как элемент преюдиции, а следовательно, на её основании нельзя отказать в удовлетворении жалобы на бездействие управляющего, не исследовав фактические обстоятельства и доказательства. Для практики. При оспаривании бездействия финансового управляющего по невзысканию дебиторки оппонент не вправе ссылаться на описательную часть чужого судебного акта как на преюдицию — суд обязан самостоятельно устанавливать наличие, размер и правовые основания требования. Должнику и кредиторам при новом рассмотрении следует представлять подлинные первичные документы и расчёты по каждому эпизоду, а также активнее ссылаться на выводы по другим делам, прямо устанавливающим или опровергающим задолженность. Суды первой инстанции при рассмотрении подобных жалоб должны оценивать разумность и добросовестность действий управляющего с учётом конкретной судебной перспективы, а не подменять исследование обстоятельств ссылкой на преюдицию.
Судебная практика всех остальных округов