cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

Журнал "Цивилистика"

https://t.me/privlaw_journal - канал с аналитикой судебной практики и самое актуальное из мира цивилистики. По вопросам сотрудничества пишите сюда: @Alina_Kuznetsova3103

Show more
Advertising posts
5 395
Subscribers
No data24 hours
+207 days
+7830 days
Posting time distributions

Data loading in progress...

Find out who reads your channel

This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Views Sources
Publication analysis
PostsViews
Shares
Views dynamics
01
🏠 Юридическая нуждаемость в жилье как простор для злоупотреблений должника #цивилистика_полезности #цивилистика_банкротство Законодатель, закрепив идею о защите единственного жилья от обращения взыскания кредиторов в ситуации банкротства должника, не установил при этом каких-либо пределов этой защиты. Это приводит к злоупотреблениям со стороны должников, которым на практике зачастую потворствуют суды, проверяя юридическую, а не фактическую нуждаемость в жилье. ⚖️ Так, например, АС Уральского округа в постановлении от 10.05.2018 по делу № А60-14919/2016 не принял во внимание наличие у супруги должника иного жилья, ссылаясь на условия брачного договора, в соответствии с которыми квартира принадлежит на праве единоличной собственности именно супруге должника. По этой причине суд исключил из конкурсной массы должника земельный участок и жилой дом на нем. Также встречаются случаи применения исполнительского иммунитета даже в ситуациях, когда накануне банкротства должник распродает все имеющееся имущество, чтобы вложить его в единственное жилье и тем самым избежать обращения взыскания на него. Можно увидеть, что некоторые суды не считают такое поведение недобросовестным (см., например, постановление АС Волго-Вятского округа от 03.03.2017 по делу № А79-10916/2015). ⏰ Это – лишь один из аспектов проблемы, затронутой в статье «Единственное жилье в банкротстве: алгоритм решения проблемы» Андрея Евгеньевича Быкова. Статья входит в раздаточный материал к семинару «Постановление КС РФ от 04.06.2024 № 28-П: иммунитет единственного жилья при банкротстве», который состоится уже сегодня! Присоединяйтесь: http://civilistclub.ru/event/20240613?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=130624
3640Loading...
02
Пределы распорядительной власти лизингодателя в банкротстве #цивилистика_банкротство #цивилистика_книги Границы распорядительной власти лизингодателя – один из наиболее проблемных вопросов российского частного права. Отдельный аспект проблемы проявляется в ситуации банкротства лизингополучателя. В таком случае последний прекратит вносить лизинговые платежи, что даст лизингодателю право на отказ от договора, который приведет к необходимости сальдирования встречных обязательств сторон. ❓ Таким образом, в данном случае судьба предмета лизинга находится под вопросом. Превратится ли в такой ситуации право собственности лизингодателя из обеспечительного в полноценное, что даст ему возможность забрать имущество из конкурсной массы, или же лизингодатель должен вставать в реестр, как и остальные кредиторы? ⚖️ В нашей судебной практике сложился подход, предоставляющий сверхприоритет лизингодателю. Так, ВС РФ в деле ООО «СитиЭнерго» против АО «Лизинговая компания «Европлан» указал, что лизингодатель является полноправным собственником предмета лизинга, вследствие чего он не подлежит включению в конкурсную массу. Данная позиция закрепилась на уровне Обзора судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга) (утв. Президиумом ВС РФ 27.10.2021): так, в п. 33 ВС РФ дозволил лизингодателю изымать имущество из конкурсной массы. 📚 Подробнее – в статье Павла Копылова «Распорядительная власть лизингодателя в отношении предмета лизинга: как далеко простираются пределы?». Статья является частью одного из выпусков нашего Журнала, который входит в нашу новую «толстушку» – том 2 печатной версии журнала «Цивилистика» за 2023 год. Заказать ее можно в нашем книжном магазине: http://shop-civilist-club.tilda.ws/tproduct/210837080-584455984911-zhurnal-tsivilistika-tom-2-za-2023-god-v?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=tolstushka-2-za-2023-god-v
5723Loading...
03
🇷🇺 Клуб Цивилистов поздравляет с Днём России! Друзья, поздравляем вас с Днём России! ☕️Надеемся, что сегодня вам удастся оторваться от работы и будничных дел и провести время с близкими. Хотим также пожелать всегда помнить про значимость вашей профессии, которая будет побуждать использовать весь свой труд и талант для изменения российского правового ландшафта к лучшему! Каждый новый договорный документ или рассмотренное судебное дело может стать тем самым кирпичиком, подталкивающим на смену сложившейся парадигмы! 📉 Также мы решили вспомнить и о нашей миссии по развитию частного права в России. Специально по случаю сегодняшнего праздника мы запускаем акционное предложение и снижаем цену на годовой абонемент в Клубе, чтобы сделать возможность участвовать во всех наших предстоящих мероприятиях, смотреть записи прошедших, читать статьи нашего Журнала, задавать вопросы и делиться мнением в нашем чате еще доступнее! 📌 Воспользоваться им можно, заполнив форму ниже: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgA99XArmw55a3JNf8g65iStOYtpE5iJ_0CNOBmYZr89SEHA/viewform С праздником! Ваш Клуб Цивилистов
6450Loading...
04
🌂 Распространение исполнительского иммунитета единственного жилья на денежные средства #цивилистика_банкротство #цивилистика_ютуб 📆 Друзья, уже завтра, 13 июня, в Клубе Цивилистов состоится традиционный «Частный четверг» по теме: «Постановление КС РФ от 04.06.2024 № 28-П: иммунитет единственного жилья при банкротстве», где мы будем обсуждать последние позиции судебной практики относительно исполнительского иммунитета, в частности, идею о его распространении на денежные средства. 🎞 Интересно, что такую мысль Андрей Егоров высказывал еще несколько лет назад в ходе семинара «Единственное жильё при банкротстве: конец иммунитета (Разбор постановления КС РФ от 26.4.2021 г. № 15-П)» от 20 мая 2021 года, запись которого входит в раздаточный материал к грядущему мероприятию. Дискуссию о распространении иммунитета на денежные средства Вы можете просмотреть на нашем YouTube-канале: https://youtu.be/YPrfrcsMOD4 ✅ Не забудьте подготовить интересующие вас вопросы по теме готовящегося мероприятия и пройти регистрацию: http://civilistclub.ru/event/20240613?utm_source=tg&utm_medium=organic+&utm_campaign=130624
6860Loading...
05
🧠 Оспаривание сделки, совершенной лицом с психическим расстройством #цивилистика_вопрос_из_чата #цивилистика_сделки Друзья, мы снова подготовили для вас вопрос из чата Клуба Цивилистов! На этот раз – из раздела «Обязательства и обеспечение обязательств»: 📌 Представим следующую ситуацию. Заявляется иск о признании сделки недействительной на основании п. 1 ст. 177 ГК РФ. Оспариваемая сделка – «соглашение о расторжении договора купли-продажи». Был заключен договор купли-продажи недвижимости (продавец – лицо, к психическому состоянию которого были вопросы, покупатель – юридическое лицо), оплата по договору не проходила, после чего стороны договор расторгли. Истец – не сторона сделки (исходим из того, что право на оспаривание у него есть). Стороны сделки (и продавец, и покупатель) в настоящий момент живы, здоровы, против удовлетворения иска возражают; сделку и волю на ее совершение подтверждают, утверждают, что сделка совершена к выгоде лица, к психическому состоянию которого есть вопросы (к выгоде продавца – он получил обратно себе объект недвижимости). Ответчик пытается обосновать, что при совершении сделки к выгоде «слабой» стороны, при условии, что стороны сделки волю подтверждают, иск не может быть удовлетворен – по аналогии с п. 2 ст. 171 ГК РФ, когда возможна конвалидация сделки даже с недееспособным лицом, если она совершена к его выгоде. Правильно ли ответчик выбрал тактику защиты? ✋ Вы можете предложить свой вариант в комментариях, где мы опубликуем ответ эксперта. 🥇 Тому, кто первым даст правильный ответ, мы подарим бесплатный месяц в чате Клуба Цивилистов! ➕ Однако и остальных участников дискуссии мы также готовы поощрить и предоставить им бесплатную неделю! Присоединяйтесь к обсуждению! ❗️ P. S. действующих участников чата просим не подсказывать!
7752Loading...
06
✨ В дни СпбМЮФ: премьера Альманаха Soft Law Vol.2 📆 Друзья, мы рады сообщить о том, что в даты Санкт-Петербургского международного юридического форума также пройдет событие, подготовка к которому длилась более полугода – итак, 27 июня 2024 года в кинотеатре «Аврора» состоится премьера Альманаха Soft Law Vol.2! Soft Law – это проект адвоката и молодого ученого Евгении Червец, основной целью которого выступает формирование коммуникационной платформы для диалога юристов с представителями других деловых сообществ, культуры и науки посредством различных встреч и событий, где происходит обмен идеями. 📚Важным событием для сообщества Soft Law выступила премьера Альманаха The Lawyer x Soft Law Vol.1, посвященного женщинам в российском юридическом бизнесе, в 2023 году. И вот сейчас, спустя год, проходят последние приготовления к презентации Альманаха Soft Law Vol.2! Дискуссионная панель пройдет в исторической атмосфере на сцене одного из старейших кинотеатров Санкт-Петербурга в формате пресс-мероприятия. Спикеры поделятся взглядами на то, что составляет смысловую и ценностную основу современного юридического сообщества. После завершения «официальной части» вечера гостей премьеры ждет afterparty в ресторане-партнере мероприятия. 📌 Узнать подробнее о проекте и предстоящем событии, а также зарегистрироваться на премьеру можно на сайте Soft Law: https://softlaw.ru/
8503Loading...
07
Media files
7690Loading...
08
🏠 Обсудим свежее постановление КС РФ по иммунитету единственного жилья! 📆 Применение иммунитета единственного жилья давно вызывает споры на практике. Совсем недавно, 4 июня 2024 года, КС РФ выпустил постановление на эту тему, в центре которого – идея ВС РФ о распространении данного иммунитета не только на само жилье, но и на денежные средства от его продажи. Добавится ли от этого больше определенности? Поговорим на ближайшем «Частном четверге» 13 июня! Обсуждение будет построено по следующему плану: 1️⃣ Описание Постановления КС РФ № 28-П от 04.06.2024 г. и его основных идей 2️⃣ Проблема иммунитета денежных средств 3️⃣ Идея соразмерности замещающего жилья 4️⃣ Злоупотребление собственника как основание для прекращения исполнительского иммунитета 📌 Присоединяйтесь: при регистрации на мероприятие сегодня будет действовать скидка. Подробнее о программе семинара – по ссылке ниже: http://civilistclub.ru/event/20240613?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=130624
2 77934Loading...
09
Теория причинной связи и ответственность арбитражного управляющего #цивилистика_журнал Для решения конкретного вопроса об установлении причинной связи между бездействием конкурсного управляющего и потерями конкурсной массы, основной причиной которых стали умышленные противоправные действия неустановленных третьих лиц, имеет смысл обратиться к общетеоретическим положениям о причинной связи. Причинная связь отличается в зависимости от того, что является предметом рассмотрения – действие или бездействие: 🔺В случае действия применяется критерий мысленного «отбрасывания» действия: проверяется, произошло бы ли наступление тех же вредоносных последствий при отсутствии рассматриваемого действия. При положительном ответе на данный вопрос считается, что данное действие не находится в причинной связи с вредоносным результатом («теория необходимой причинности»). 🔺В ситуации бездействия применяется обратный алгоритм: необходимо представить, повлекло бы ли совершение действия, не совершенного субъектом, неблагоприятные последствия. В случае, если при совершении действия вредоносные последствия не наступают, констатируется наличие причинной связи между бездействием и наступившими последствиями. Вместе с тем, если вредоносный результат наступил бы и в случае совершения определенного действия, бездействие утрачивает характерные свойства причины. Однако ситуации, в которых имеет место одна причина, являются относительно простыми. Сложнее разрешать спорные ситуации, когда в качестве предпосылок действовало несколько обстоятельств, не находящихся в прямой зависимости друг от друга: 🟧 избыточная кумулятивная причинная связь, когда поведение каждого субъекта образует отдельный достаточный набор необходимых условий, реализовавшихся в виде причинения вреда потерпевшему; 🟨 смешанная кумулятивная причинная связь, которая возникает в ситуациях, когда противоправное поведение нескольких делинквентов по отдельности не во всех случаях формирует достаточные для наступления вреда наборы необходимых условий, однако в совокупности образует единый набор необходимых условий, достаточный для наступления вреда; 🟦 накопительная кумулятивная причинная связь, которая возникает в ситуациях, когда вред причинен несколькими делинквентами, вместе образующими достаточный набор необходимых условий таким образом, что поведение последующего делинквента в совокупности с поведением предыдущего увеличивает размер итогового вреда либо ускоряет его наступление. Разные теории по-разному относятся к разрешению подобных ситуаций. Некоторые из них нацелены на выбор ключевой предпосылки, которую и выделяют в качестве причины, характеризуя остальные как условия. 📚 Подробнее – в статье Андрея Егорова: «Ответственность арбитражного управляющего: тонкие грани причинной связи», которое опубликовано в новом выпуске нашего Журнала: http://privlaw-journal.com/otvetstvennost-arbitrazhnogo-upravlyayushhego-tonkie-grani-prichinnoj-svyazi/?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=09010224 ✅ Оформить подписку на Журнал на 2024 год можно здесь: http://privlaw-journal.com/?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=journal
8697Loading...
10
⚖️Позиция Верховного суда: Критерии, по которым находящемуся в банкротстве гражданину-должнику суд вправе в силу п. 1 и 2 ст. 10 ГК отказать в защите прав, образующих исполнительский иммунитет, изложены в постановлении Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 15-П. К таковым отнесено установленное судом само приобретение жилого помещения со злоупотреблениями, в частности сопоставимые со временем образования долга время и условия, в том числе суммы (цена), соответствующих сделок и других операций (действий) по отчуждению денег, имущественных прав, иного имущества, с целью приобретения (создания) объекта, защищенного исполнительским иммунитетом. Приведенные в обоснование снятия со спорного дома исполнительского иммунитета факты не подпадают под содержащиеся в названном постановлении Конституционного Суда РФ признаки, а наличия значимых на предмет снятия иммунитета обстоятельств суды не проверили. В целях придания помещению исполнительского иммунитета в процедурах банкротства отсутствие легализации помещения в гражданском обороте не должно влечь отказа в предоставлении иммунитета, если у семьи должника отсутствует иное пригодное для проживания жилое помещение и сам должник причисляет к жилым исключаемое помещение. В подобной ситуации выбор нелегализованного помещения в качестве жилого надо признать субъективным правом должника, имея ввиду сохранение за ним рисков обладания таким объектом недвижимости в иных, не основанных на банкротстве, правоотношениях. Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Определение ВС РФ от 27.05.2024 №310-ЭС23-27829.
1 0839Loading...
11
Нежилое здание как единственное жилье при банкротстве - позиция ВС. Фабула дела: В деле о банкротстве гражданина О. финуправляющий подал заявление об исключении из конкурсной массы земельного участка и находящегося на нем нежилого здания как единственного жилья должника. Позиции судов: Суды трех инстанций в удовлетворении заявления отказали, т.к. из совокупности обстоятельств следует наличие согласованных действий Должника и ФУ по сокрытию конкурсной массы - Должником при подаче заявления указано на проживание с супругой в г. Калуге и осуществление трудовой деятельности, сокрыт сам факт наличия нежилого здания, пригодного для круглогодичного проживания, ЗУ со зданием, не поименованным в составе лота, предложен к продаже, после начала торгов дважды торги отменялись Управляющим, предпринята попытка сохранения имущества за Должником посредством прекращения процедуры банкротства, предпринята попытка искусственного придания нежилому помещению (даче) исполнительского иммунитета.
9803Loading...
12
🥇Порядок удовлетворения требований кредиторов в рамках внеконкурсной субсидиарной ответственности #цивилистика_ютуб #цивилистика_банкротство 📌 16 мая 2024 года в Клубе Цивилистов состоялся семинар «Внеконкурсная субсидиарная ответственность». Один из центральных вопросов мероприятия – это необходимость выделения субсидиарной ответственности вне конкурсного производства как отдельной правовой категории, а также ее разграничение с «конкурсной» субсидиарной ответственностью. Отрывок дискуссии на эту тему доступен к просмотру на нашем YouTube-канале: https://youtu.be/JLwzxHpCddU ❓Также в ходе мероприятия разбирались вопросы слушателей, некоторые из которых были очень интересными. Приведем один из них с ответом наших спикеров: Представим ситуацию, что в реестр требований кредиторов были включены требования трех кредиторов. После прекращения дела о банкротстве один из кредиторов (далее – кредитор 1) обращается в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности. При этом два других кредитора к требованию не присоединяются. Должен ли суд в случае, если данное требование будет удовлетворено, указать в своем решении, что в силу пп. 4 п. 4 ст. 61.19 Закона о банкротстве денежные средства взыскиваются пропорционально в пользу всех кредиторов (с указанием каждого из них), или же кредитор 1 получит с ответчика 100% денежных средств, несмотря на то, что при рассмотрении данного требования в рамках дела о банкротстве он получил бы денежные средства пропорционально своему требованию? Пропорциональное удовлетворение требований будет работать, если к заявлению присоединятся остальные кредиторы и укажут размер своих требований. Если же кредиторы не присоединяются, их требования учитываться не должны: 🔺 хотя заявитель и должен указать круг заинтересованных лиц, он не может знать точный размер их требований; иногда суд может возложить на истца дополнительные обязанности по их извещению, чтобы они могли принять решение о присоединении к иску; 🔺суд не может достоверно знать, желают ли вообще кредиторы что-то взыскивать с ответчика в рамках привлечения его к субсидиарной ответственности. Поскольку заставить кого-то стать истцом нельзя, следует исходить из того, что неприсоединившиеся кредиторы не смогут рассчитывать на получение денежных средств от ответчика. 🎞 Подробная аргументация, а также ответы на другие вопросы – в полной записи семинара: https://civilistclub.ru/event/20240516?utm_source=tg&utm_medium=organic+&utm_campaign=1605024
1 0192Loading...
13
Коллеги, данный ЧЧ переносится на 4 июля.
1 0130Loading...
14
⛱ Независимая гарантия: обсудим проблемы ее применения на практике! Независимая гарантия зарекомендовала себя как один из самых эффективных способов обеспечения обязательств, поскольку предполагает быстрое получение бенефициаром возмещения в случае неисполнения принципалом обеспечиваемого обязательства. Однако всегда ли так происходит на самом деле? 📆 Обсудим на ближайшем «Частном четверге» 20 июня с нашим экспертом в лице Татьяны Рыжовой! Среди заявленных вопросов по плану семинара –взыскание с гаранта денежных средств сверх суммы банковской гарантии, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, взыскание в порядке регресса с принципала, толкование условий независимых гарантий, а также многое другое! ⏰ Присоединяйтесь: при регистрации на мероприятие до 17 июня будет действовать скидка. Подробнее о программе семинара – на нашем сайте: http://civilistclub.ru/event/20240620?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=200624
1 1693Loading...
15
Суррогатное материнство: проблемы отечественного регулирования #цивилистика_комбо #цивилистика_семейное_право Достаточно часто можно наблюдать явление, когда стремительно развивающиеся общественные отношения опережают правовое регулирование. Данная проблема не обошла и сферу суррогатного материнства. Итак, в связи с этим можно отметить следующие черты нашей нормативной базы: 🔹Фрагментарность Правовое регулирование института суррогатного материнства отличается фрагментарностью, противоречивостью и отсутствием скоординированности между отдельными положениями. 🔸Статус сторон отношений Наша нормативная база дает недостаточно четное определение суррогатной матери: так, суррогатной матерью признается женщина, которая вынашивает плод после переноса донорского эмбриона. В данном определении упускаются следующие моменты: 🔺 указание на факт прохождения процедуры имплантации эмбриона; 🔺 указание на факт рождения ребенка; 🔺 указание на передачу ребенка потенциальным родителям. При этом статус потенциальных родителей в отношениях суррогатного материнства вообще не получил должной проработки. 🔹 Проблема установления родительских прав в отношении ребёнка, рожденного суррогатной матерью Абз. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ устанавливает следующее: «Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)» В связи с данной нормой возникает вопрос о применимых к данному согласию норм гражданского законодательства, а также о его юридическом значении. 📚 Это – лишь небольшая часть статьи Алины Нечаевой «De lege ferenda регулирование договора суррогатного материнства», которая является частью нашего Семейное и наследственное право COMBO! Это – уникальный продукт, который объединяет записи мероприятий, а также публикации из журнала «Цивилистика» по семейному и наследственному праву: http://civilistclub.ru/products/combo/fm?utm_source=tg&utm_medium=organic+&utm_campaign=combo%2Ffm
1 2178Loading...
16
Изменение vs. расторжение договора подряда в связи с существенным изменением обстоятельств #цивилистика_полезности #цивилистика_договоры 📈 Представим следующую ситуацию. Подрядчик выполняет некоторую часть работ по договору с твердой ценой, однако спустя какое-то время случается кризис или пандемия, влияющие на стоимость материалов/оборудования, что заставляет подрядчика поднять вопрос об увеличении изначально оговоренной цены, однако заказчик отказывается изменять твердую смету. Тогда подрядчик обращается в суд, и здесь возможны два варианта развития событий: 🔹 Изменение условий договора подряда о цене в связи с существенным изменением обстоятельств (абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК и ст. 451 ГК); 🔸 Расторжение договора подряда в связи с существенным изменением обстоятельств на основании тех же норм ГК. При этом буквальное толкование абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК ограничивает подрядчика в изменении твердой сметы только досудебным порядком: после отказа заказчика изменить условие договора о цене подрядчик может обратиться в суд только с требованием о расторжении договора подряда. Таким образом, из двух сценариев, приведенных выше, в соответствии с таким прочтением нормы жизнеспособным остается лишь последний. ⚖ Судебная практика также не рассматривает два этих способа защиты права как альтернативные друг другу, а исходит из того, что в случае, когда заказчик отказался от изменения сметы в досудебном порядке, подавать иск подрядчик можно только о расторжении договора – см., например, постановление АС Московского округа от 17.02.2020 по делу № А40-31826/2018: «В данном случае истец абсолютно неверно толкует положения ст. 744 ГК РФ: в силу п. 3 данной нормы, подрядчик вправе требовать в соответствии со ст. 450 ГК РФ пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов. При этом в соответствии со сложившейся судебной практикой (пересмотр сметы осуществляется посредством внесения изменений в договор, а не путем предъявления иска о взыскании стоимости, не согласованного с заказчиком, но фактически выполненного дополнительного объема работ, то есть ООО «***» фактически выбрало ненадлежащий способ защиты своих прав». ⏰ Это – лишь один из аспектов проблемы, затронутой в статье «Политико-правовые основы изменения твёрдой сметы в договоре подряда» Виктора Филипенко. Статья входит в раздаточный материал к семинару «Строительные контракты и споры в новой реальности», который состоится уже сегодня! Присоединяйтесь по ссылке ниже: http://civilistclub.ru/event/20240606?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=060624
1 19011Loading...
17
ЕРС и ЕРС(М)-контрактов: на что обратить внимание? #цивилистика_полезности #цивилистика_договоры Какие моменты подобных контрактов следует учитывать в случаях, когда крупный проект реализуется иностранным подрядчиком по заказу российского заказчика? 🏗 Объем работ • Зачастую с целью одержать победу в ходе тендера подрядчики дают привлекательные по цене предложения, которые фактически оказываются ограниченными кучей оговорок, в результате чего объем работ оказывается куда уже желаемого заказчиком. Поэтому на всех стадиях взаимоотношений с подрядчиком следует добиваться включения в программу его обязательств всех работ, которые необходимы заказчику. • Чтобы не приходилось устранять какие-либо нарушения в соответствии с предписаниями российских государственных органов, необходимо также настаивать на включении условия о соответствии работ требованиям обязательных технических правил, действующих в РФ. 💵 Платежи и приемка работ • Следует иметь в виду, что для западных контрагентов распространена схема платежей по графику платежных событий (payment milestones), при которой приемка осуществляется лишь один раз по факту завершения строительства. Иначе говоря, платежи необязательно должны быть привязаны к завершению какого-либо этапа работ. Такую схему следует разграничивать с российской моделью платежей по этапам работ, когда оплата привязана к завершению определенного этапа строительства и его приемке. Реализация западной модели в наших условиях возможна, однако согласно российским правилам бухгалтерского учета платежи, предшествующие приемке работ, расцениваются как авансы, при этом корпоративные политики большинства крупных российских компаний требуют предоставления банковской гарантии на каждый выданный аванс, что обременительно для подрядчика. Поэтому может применяться сочетание авансовых платежей и платежей, соответствующих стоимости выполненных этапов работ за вычетом авансовой части. 📆 Это – лишь небольшая часть издания «Структурирование, заключение и исполнение ЕРС и ЕРС(М)-контрактов» от фирмы Ost Legal, управляющий партнер которой выступит спикером на нашем семинаре «Строительные контракты и споры в новой реальности» уже завтра, 6 июня 2024 года. Этот труд будет предоставлен в качестве раздаточного материала всем слушателям. Присоединяйтесь: http://civilistclub.ru/event/20240606?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=060624
1 14110Loading...
18
Оспаривание отказа от принятия наследства: аргументы «за» и «против» #цивилистика_книги #цивилистика_банкротство Можно выделить две основные позиции относительно возможности оспаривания отказа от принятия наследства должником: 1️⃣ Открытие наследства должно восприниматься как случайное обстоятельство, сложившееся в пользу должника, а не кредиторов. Должник вправе решать, как распорядиться своим правом на наследство – в этой части приводится аналогия с дарением: принудить одаряемого к принятию подарка нельзя. Отказ от принятия наследства не затрагивает конкурсную массу должника, поскольку в данном случае не происходит распоряжения актуальными активами именно должника, поэтому нет оснований говорит о причинении вреда кредиторам посредством такого отказа. 2️⃣ Также существует подход, который, напротив, трактует получение должником наследства как обстоятельство, складывающееся в пользу кредиторов: наследство открывается уже как бы для них, а не для должника. Соответственно, в рамках такого подхода, должник, раз уж ему выпала возможность осуществить приращение своей конкурсной массы, должен сделать это в пользу кредиторов, поскольку при таком понимании преобразовательное право на принятие наследства рассматривается как такая же ценность, как и актуальные активы должника. 📚 Какая из указанных позиций догматически более верная? Подробнее об этом – в статье Андрея Егорова «Конкурсное оспаривание отказа от принятия наследства: дьявол в деталях». Статья входит в наш новый сборник – «Цивилисты о банкротстве 3.0». Заказать его можно в нашем магазине: http://shop-civilist-club.tilda.ws/tproduct/210837080-628407683561-tsivilisti-o-bankrotstve-30?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=tsivilisti-o-bankrotstve-30
1 0996Loading...
19
🏠 В какой части переходит земельный участок? #цивилистика_вопрос_из_чата #цивилистика_недвижимость Друзья, мы снова подготовили для вас вопрос из чата Клуба Цивилистов! На этот раз – из раздела «Недвижимость и аренда»: 📌 Является ли сделка по передаче покупателю котельной всего земельного участка (площадь котельной составляет 2% от площади всех строений на земельном участке) недействительной, как противоречащей правилу о переходе к покупателю прав на чужую землю только в том объеме и на тех условиях, какие были у продавца, или же в таком иске будет отказано со ссылкой на ненадлежащий способ защиты? ✋ Вы можете предложить свой вариант в комментариях, где мы опубликуем ответ эксперта. 🥇 Тому, кто первым даст правильный ответ, мы подарим бесплатный месяц в чате Клуба Цивилистов! ➕ Однако и остальных участников дискуссии мы также готовы поощрить и предоставить им бесплатную неделю! Присоединяйтесь к обсуждению! ❗️ P. S. действующих участников чата просим не подсказывать!
1 2675Loading...
20
❌ Отказ заказчика от дополнительных работ по договору подряда #цивилистика_полезности #цивилистика_договоры 📌 Законодатель в п. 3 ст. 743 ГК РФ закрепляет общее правило, согласно которому при отсутствии соглашения об ином заказчик должен рассмотреть извещение подрядчика о необходимости выполнения дополнительных работ в течение 10 дней. При отсутствии ответа со стороны заказчика подрядчик обязан приостановить работы с отнесением на счет заказчика убытков в связи с простоем. Однако заказчик может быть освобожден от них, если докажет отсутствие необходимости в дополнительных работах. При этом законодательно не закрепляется обязанность заказчика по согласованию выполнения и оплаты дополнительных работ. В случае несогласия с предложенной подрядчиком сметой, в соответствии с п. 4 ст. 706 ГК РФ заказчик по согласованию с подрядчиком может поручить выполнение дополнительных работ другому лицу под контролем подрядчика. 📍 Вместе с тем закон (п. 1 ст. 740 ГК РФ) предписывает заказчику создавать подрядчику необходимые условия для выполнения работ. Соответственно, если при объективной необходимости выполнения дополнительных работ заказчик препятствует их проведению, что несет угрозу для дальнейшего выполнения работ в целом, подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать от заказчика возмещения убытков на основании п. 2 ст. 719 и п. 2 ст. 328 ГК РФ. 📎 Это – лишь один из аспектов проблемы, поднятой в статье «Дополнительные работы по договору подряда: спорные вопросы практики ВС РФ» за авторством Николая Андрианова, которая входит в раздаточный материал к семинару «Строительные контракты и споры в новой реальности» 6 июня 2024 года. Успейте присоединиться к обсуждению: http://civilistclub.ru/event/20240606?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=060624
1 21716Loading...
21
📝 Поставка во исполнение договора подряда = отдельный договор? #цивилистика_полезности #цивилистика_договоры 📌 Является ли обязательство подрядчика по поставке оборудования для исполнения договора подряда отдельным договором, или же ситуацию, когда подрядчик берет на себя обязательства по поставке оборудования для его последующего монтажа в рамках исполнения договора подряда, следует рассматривать как смешанный договор? Данный вопрос лег в основу определения ВС РФ от 26.02.2021 № 305-ЭС20-18871. В данном деле заказчик заявил отказ от договора подряда вследствие нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, в связи с чем суды рассматривали и вопрос судьбы обязательств по поставке. Суд первой инстанции рассмотрел подряд и поставку в качестве двух отдельных договорных конструкций, и, поскольку подрядчик не допустил нарушений по поставке, указал на необходимость отдельного расторжения данного договора на основании специальных норм о договоре поставки. ❗️ Суд кассационной инстанции занял противоположную позицию: поскольку подряд и поставка опосредуют единый комплекс хозяйственных отношений, они должны рассматриваться в качестве смешанного договора. Факт возникновения обязанности подрядчика по поставке из дополнительного соглашения к договору не должен влиять на квалификацию правоотношений. ВС РФ поддержал доводы кассации. Соответственно, поскольку суды квалифицировали данный договор в качестве смешанного, который включает в себя элементы договоров поставки и подряда, обоснованным кажется подход, в соответствии с которым отказ заказчика от договора подряда включает в себя также и отказ от обязательств по поставке. 📆 Это – лишь небольшая часть статьи «Уроки судебной практики: позиции ВС РФ по спорам из договоров строительного подряда за 2021 год» Ирины Сацук, которая входит в раздаточный материал к семинару «Строительные контракты и споры в новой реальности». Мероприятие состоится уже в этот четверг, 6 июня. Присоединяйтесь! http://civilistclub.ru/event/20240606?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=060624
1 34515Loading...
22
🕺 Отмечаем прогулы скидками на подписку! ⚡️ Друзья, сегодня наш бухгалтер решил прогулять работу. А поскольку сегодня – день прогульщика, мы решили не наказывать его, а отметить это праздничной акцией: с 3 по 5 июня включительно по промокоду ПРОГУЛЬЩИК будет действовать скидка 10% на подписку на Журнал! 📚 В результате цена составит 8 910 и 10 710 рублей за электронную и печатную подписки на год соответственно. За эту цену вам будут доступны не только все выпуски Журнала за 2024 год, но и архив публикаций, начиная с 2018 года, а именно: десятки статей по банкротству, корпоративному и вещному праву, процессу, а также многим другим рубрикам! ✅ Успейте оформить подписку на выгодных условиях по ссылке ниже: http://civilistclub.ru/privlaw-journal-subscription?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=journal
5 83714Loading...
23
Media files
1 4038Loading...
24
Media files
10Loading...
25
⚖️Позиция Верховного суда: Неустойка начисляется со дня истечения срока для исполнения страховщиком обязательства по договору ОСАГО в добровольном порядке и до дня надлежащего исполнения этого обязательства. Таким образом, исполнение страховщиком решения финансового уполномоченного в срок не освобождает его от уплаты неустойки за нарушение установленного Законом об ОСАГО срока исполнения обязательства по осуществлению страхового возмещения. Иной правовой подход наделял бы страховщика возможностью в течение длительного времени уклоняться от исполнения своих обязательств перед потребителем финансовых услуг без угрозы применения каких-либо санкций. При этом вывод суда о том, что решение финансового уполномоченного о взыскании неустойки под отлагательным условием не обжаловано и оснований для повторного взыскания неустойки не имеется, не может быть признан обоснованным, поскольку Истец вправе заявлять в судебном порядке требования к финансовой организации в случае несогласия с вступившим в силу решением финансового уполномоченного, а не обжаловать это решение. Постановления судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Определение ВС РФ от 02.04.2024 №5-КГ24-8-К2.
1 6067Loading...
26
Исполнение решения финуполномоченного не освобождает от неустойки - ВС. 📌Фабула дела и позиция судов: Гражданин У. обратился к страховой с требованием выплатить страховое возмещение. Страховая в выплате отказала, тогда гражданин обратился к финансовому уполномоченному. Решением финансового уполномоченного требования гражданина У. о взыскании страхового возмещения, неустойки, финансовой санкции и расходов удовлетворены частично. Решение финансового уполномоченного исполнено страховщиком. Оставшиеся требования гражданин У. предъявил к страховой в судебном порядке. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что неустойка не подлежит взысканию, поскольку решение финансового уполномоченного исполнено страховщиком в срок. Вышестоящие суды согласились.
1 2352Loading...
27
Трансформация строительного права: обсудим 6 июня! Строительство – это та сфера, которая постоянно подвергается регулярным встряскам и поистине драматическим изменениям со времен пандемии. Сложности с логистикой, удорожание материалов, уход западных контрагентов по сделкам, трудности с проведением платежей за границу и многие другие факторы оказали влияние как на контрактное право, так и на разрешение споров в данной области. Этой проблематике мы и собираемся посвятить наш ближайший «Частный четверг» 6 июня 2024 года! Вместе с Андреем Егоровым и Владимиром Липавским обсудим новые подходы к условиям строительных контрактов и разрешению строительных споров! Присоединяйтесь: при регистрации на мероприятие до 3 июня будет действовать скидка. Подробнее о программе семинара – по ссылке ниже: http://civilistclub.ru/event/20240606?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=060624
1 2286Loading...
28
Истребование доходов и вклад нарушителя #цивилистика_ютуб 📆 25 апреля 2024 года в Клубе Цивилистов состоялся семинар «Истребование доходов (disgorgement of profits) в российском праве: реальность и будущее абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ». Один из центральных вопросов мероприятия – это правовая природа данного инструмента. Отрывок дискуссии на эту тему доступен к просмотру на нашем YouTube-канале: https://youtu.be/kWygqrCzZW0 ❓ Также активно обсуждался вопрос объема доходов, который может быть истребован на основании ст. 15(2)(2) ГК РФ. Что можно взыскивать с нарушителя: чистую прибыль или выручку? Здесь наши спикеры сошлись во мнении, что под доходом, подлежащим истребованию с нарушителя, следует понимать именно чистую прибыль. Сложнее оказалось с тем, как понимать издержки нарушителя: только ли это его непосредственные материальные затраты, или какой-то иной вклад? Например, в ситуации, когда нарушителем выступил реставратор, который купил с рук по бросовой цене чужую картину, отреставрировал ее и продал по более высокой цене. Андрей Егоров считает, что личный вклад нарушителя тоже должен учитываться при возмещении собственнику, соответственно, разница между первоначальной ценой и ценой после реставрации должна остаться у нарушителя. Алексей Акужинов поддерживает данное решение лишь в случае добросовестности реставратора и считает, что оно не должно работать тогда, когда он заведомо знал, что производил вложения в краденое имущество. 🎞 Подробная аргументация, а также ответы на другие вопросы – в полной записи семинара, которую можно приобрести по ссылке ниже: https://civilistclub.ru/event/20240425?utm_source=tg&utm_medium=organic+&utm_campaign=2504024
1 2031Loading...
29
⚖️ Плата за сервитут при правопреемстве: подходы судебной практики #цивилистика_комбо #цивилистика_вещное_право В судебной практике выделяется следующий подход к разрешению ситуаций, связанных с изменением соглашений об установлении сервитута при правопреемстве сервитуариев. 📌 Так, в случае правопреемства новый сервитуарий автоматически становится стороной прежнего соглашения (договора), и к нему переходят задолженности прежнего сервитуария по оплате периодических платежей за установление сервитута. Соответственно, по мнению судов, новая сторона должна отвечать по обязательствам предшественника в силу «правопреемства сервитуарием по соглашению об установлении частного сервитута». Таким образом, согласно позиции судов, заключенный между сторонами сервитутных отношений договор одновременно связывает и третьих лиц, причем эта связь основывается не на ограниченном вещном праве – характеристике господствующей вещи, а на частном соглашении, что противоречит п. 3 ст. 308 ГК, согласно которому обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. ❌ Данная позиция судов также не согласуется с положениями ст. 275 ГК, которая указывается на сохранение лишь вещного права, а не соглашения, при смене собственников связанных сервитутом участков. Соответственно, закон не допускает распространения соглашения об установлении сервитута на последующих собственников. 📚 Это – лишь небольшая часть статьи Фёдора Архипова, которая является частью нашего Вещное право COMBO! Это – уникальный продукт, который объединяет записи мероприятий, а также публикации из журнала «Цивилистика» вещному праву: https://civilistclub.ru/products/combo/vp?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=combo%2Fvp
1 2807Loading...
30
Можно ли привлечь юриста к субсидиарной ответственности? #цивилистика_полезности ❓ Возможно ли в случае банкротства компании привлечь к субсидиарной ответственности юриста, который допустил в своей работе какую-либо ошибку, например, подготовил документы о согласовании убыточной для компании сделки? В соответствии с общей идеей, которую можно выделить на основании судебной практики, ответ на данный вопрос зависит от наличия у юриста реального контроля над деятельностью должника. ⚖️ Так, ВС РФ в своем определении от 30.05.2022 № 305-ЭС22-2095 по делу № А41-88908/2018 указывал на существование определенных пределов делегирования руководителем своих полномочий, обращая внимание на необходимость контроля над действиями подчиненных: Определяя объем вменяемых руководителю названных обязанностей следует учитывать, что он, действительно, имеет право делегировать конкретные функции подчиненным работникам, доверять их компетентности и честности до обоснованного предела. Однако руководитель, реализовавший право на делегирование, не может устраниться от контроля за выполнением делегированных функций. 📝 Как правило, рядовой юрист компании контролирующими полномочиями не обладает. Поскольку такой работник не может считаться лицом, определяющим действия организации-должника, независимо от качества выполняемой работы он не может привлекаться к субсидиарной ответственности. Такую позицию выразил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 18.04.2023 по делу № А60-43187/2015: Представление интересов общества, выполнение в качестве наемного юриста поручений и обязанностей, в том числе связанных с обличением в юридическую форму управленческих решений контролирующих должника лиц, не могут свидетельствовать о контроле юриста над хозяйственной деятельностью должника. 👨‍👩‍👧‍👦 Интересно, что Арбитражный суд Уральского округа в своем постановлении от 19.10.2023 по делу № А76-33985/2021, приняв во внимание особенности управления в «семейном предприятии», пришел к выводу о наличии у юриста компании контроля на основании «родственных и брачных связей»: …при этом учитывая, что Бревнова Г.В. является сестрой Лозенко Т.В., а в период с 28.09.2002 по 15.05.2020 являлась супругой Бревнова А.Ю., а в деятельности общества "СМП" она участвовала в качестве юриста, при этом в силу ее родственных и брачных связей Бревнова Г.В. также могла участвовать в принятии управленческих решений в обществе, за счет которого, в том числе, в спорный период формировались источники дохода семьи Бревновых (объяснения в судебном заседании 13.06.2023), суды правомерно заключили, что Бревнова Г.В. являлась контролирующим (приравненным к ним) должника лицом, извлекшим выгоду из организованной в обществе "СМП" схемы ведения бизнеса. ⏰ Подробнее о вопросах ответственности юристов поговорим в ходе семинара «Ошибка оценщика, юриста, аудитора при составлении заключения: когда возмещается вред, причинённый третьим лицам?» уже сегодня, 30 мая. Торопитесь успеть на данное мероприятие: http://civilistclub.ru/event/20240530?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=300524
1 30018Loading...
31
💸 Должен ли причинитель вреда уплачивать лизинговые платежи? #цивилистика_деликты #цивилистика_ютуб 📆 Друзья, уже завтра, 30 мая, в Клубе Цивилистов состоится традиционный «Частный четверг» по теме: «Ошибка оценщика, юриста, аудитор при составлении заключения: когда возмещается вред, причинённый третьим лицам?», где мы будем обсуждать актуальные вопросы ответственности данных лиц. Для разминки перед предстоящим мероприятием предлагаем вам просмотреть отрывок из записи прошедшего семинара по деликтному праву, которая входит в раздаточный материал к семинару – «Принцип полного возмещения причиненного вреда и адекватная причинность» от 22 июня 2023 года, в ходе которого обсуждались понятие причинной связи, теории необходимой и адекватной причинности, а также другие вопросы на примере конкретных казусов. 🎞 Один из вопросов, который поднимался в ходе обсуждения, – это необходимость уплаты лизинговых платежей причинителем вреда. Отрывок дискуссии на эту тему доступен к просмотру на нашем YouTube-канале: https://youtu.be/1Q-8K3ONJTU ✅Не забудьте подготовить интересующие вас вопросы по теме готовящегося мероприятия и пройти регистрацию: http://civilistclub.ru/event/20240530?utm_source=tg&utm_medium=organic+&utm_campaign=300524
1 2781Loading...
32
Страхование ответственности директора #цивилистика_книги #цивилистика_корпоративное_право Выбирая объем страхового риска в контексте ответственности директора, необходимо определиться, в чьих интересах это страхование производится – директора (классический вариант) или юридического лица. 🔺В классическом страховании ответственности страхователем выступает лично директор. Такая конструкция напоминает ОСАГО с той разницей, что выгодоприобретателем будет выступать юридическое лицо. При таком варианте происходит страхование обязанностей директора. Однако поскольку страховые компании довольно высоко оценивают такие риски, что влияет на размер страховой премии, такая форма страхования не слишком распространена на практике. 🔻 Более распространенным вариантом выступает форма страхования, где страхователем выступает само юридическое лицо – не потенциальный причинитель вреда, а лицо, которое может им стать, что отличает такую форму страхования от классического страхования ответственности. При таком варианте происходит страхование потерь, которые могут наступить в результате вреда, причиненного нарушением директором своих фидуциарных обязанностей. Соответственно, в данном случае страхуется риск причинения вреда совокупному имуществу юридического лица, который может возникнуть не только в форме уменьшения ценности наличного имущества, но и в форме установления дополнительных долгов – например, в ситуациях, когда директор принимает на компанию обязательства из поручительства за иное лицо в отсутствие соглашения о покрытии. 📚 Подробнее – в исследовании Александра Ананьева и Андрея Егорова «Постановление Пленума ВАС РФ об ответственности директоров (2013): научно-практический комментарий». Оно является частью одного из последних выпусков нашего Журнала, который входит в нашу новую «толстушку» – том 2 печатной версии журнала «Цивилистика» за 2023 год. Она доступна для заказа в нашем книжном магазине: http://shop-civilist-club.tilda.ws/tproduct/210837080-584455984911-zhurnal-tsivilistika-tom-2-za-2023-god-v?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=tolstushka-2-za-2023-god-v
1 1642Loading...
33
🎞 Запускаем акцию на все записи к наступающему лету! ☀️ Весна потихоньку «сдает пост»: уже скоро – лето, пора отпусков и каникул! Предлагаем совместить приятное с полезным, и в свободное от работы и учебы время посмотреть семинар или даже конференцию по интересующей Вас тематике! ⚡️ С 28 по 29 мая включительно будет действовать скидка 50% на все записи наших мероприятий по промокоду 5050! Выбрать конкретный семинар или конференцию можно на нашем сайте: http://civilistclub.ru/events?utm_source=tg&utm_medium=organic+&utm_campaign=events
1 2523Loading...
34
😎 Ответственность юридического консультанта: обсудим на ближайшем семинаре! #цивилистика_полезности Отвечает ли юридический консультант перед своим клиентом по результатам данного им правового заключения, и если да, то в каком объеме? Действительна ли оговорка об ограничении ответственности юридического консультанта? Верховный суд, разрешая дело ООО «Посуда-Центр Сервис» против Ernst & Young, указал: ⚖️ Исполнитель по общему правилу не разделяет с заказчиком риск недостижения результата, ради которого заключается договор. В связи с этим, например, налоговый консультант не может в буквальном смысле нести имущественную ответственность за результаты налоговой проверки заказчика и оценку его финансово-хозяйственной деятельности, которая в будущем будет дана налоговым органом, даже если полученные от консультанта советы (методики) были учтены заказчиком при формировании своей учетной политики Вместе с тем ВС РФ также отметил, что: консультант отвечает перед клиентом за полезность своих действий или деятельности как таковых, и в этом состоит предпринимательский риск консультанта. 📌 Кроме того, был выделен стандарт определения качества услуг консультанта – «действовал ли он с такой заботливостью и профессионализмом, с какими по обстоятельствам дела действовал бы любой разумный консультант, стремящийся принести пользу заказчику». При этом в отношении консультантов, позиционирующих себя в качестве профессионалов высокой квалификации, имеющих опыт решения сложных задач, применяется повышенный стандарт. 📆 Более подробно нюансы ответственности юридического консультанта мы будем обсуждать уже в этот четверг в ходе семинара «Ошибка оценщика, юриста, аудитора при составлении заключения: когда возмещается вред, причинённый третьим лицам?» 30 мая 2024 года. Сегодня – последний день, когда будет действовать скидка на участие! Присоединяйтесь: http://civilistclub.ru/event/20240530?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=300524
1 38211Loading...
35
Media files
1 4679Loading...
36
⚖️Позиция Верховного суда: Удовлетворяя требование о возмещении реального ущерба, причинённого утратой (непередачей) имущества должника, судами был нарушен принцип равноправия и состязательности сторон в процессе. Возлагая на ответчика бремя доказывания состава и стоимости непереданного имущества, суд первой инстанции отклонил ходатайства ответчика о вызове бухгалтера в качестве свидетеля с целью выяснения, что именно включено в «запасы», чем необоснованно ограничил возможности ответчика по предоставлению доказательств, которые сам и запрашивал. Судебная коллегия обращает внимание на то, что сложившаяся в настоящее время судебная практика исходит из недопустимости инициирования процедуры банкротства и использования специальных институтов законодательства о банкротстве для разрешения корпоративных конфликтов и достижения иных целей, не предусмотренных данным специальным законодательством. Механизмы, предусмотренные законодательством о банкротстве, имеют целью защиту, в первую очередь, независимых кредиторов должника. Судами установлено, что между участниками Савельевым и Мироновым имел место корпоративный конфликт, приведший к банкротству должника – общество «Магнит Инвест» приобрело кредитные требования банка, послужившие основанием для возбуждения настоящего дела о банкротстве, за счёт средств, полученных от супруги Миронова. При этом общество «Магнит Инвест» проигнорировало возможность быстрого погашения долга, обеспеченного залогом и поручительством участников должника Савельева и Миронова, ООО «СМФ», путем обращения взыскания на предмет залога и предъявления требований к платежеспособным поручителям, в том числе к Миронову. Подобное поведение общества «Магнит Инвест» может указывать на отсутствие у него цели скорейшего погашения своих требований и наличие цели разрешения конфликта в пользу Миронова путём использования механизма банкротства не в соответствии с его назначением, что является злоупотреблением правом и само по себе влечёт отказ в судебной защите прав вовлечённых в конфликт лиц (ст. 10 ГК РФ). Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Определение ВС РФ от 15.05.2023 по делу А43-230/2021 (301-ЭС21-23374 (4)).
1 5778Loading...
37
Банкротство не должно использоваться для разрешения корпоративных конфликтов 📌Фабула дела: В рамках дела о банкротстве должника его конкурсный управляющий обратился в суд с заявлениями о взыскании с бывшего руководителя (ответчика) убытков, вызванных необеспечением сохранности бухгалтерской документации и непередачей имущества должника в конкурсную массу. 📍Позиции судов: Суды удовлетворили требование частично, придя к выводу о наличии причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика по необеспечению сохранности бухгалтерской документации, непередаче имущества в конкурсную массу и убытками на стороне должника в размере запасов, отражённых в бухгалтерском балансе должника за 2018 год. Отказывая в удовлетворении требований в остальной части, суды исходили из того, что сумма дебиторской задолженности, отражённая в балансе, не свидетельствует о ее реальной стоимости, поскольку состав дебиторской задолженности не подтверждён.
1 1856Loading...
38
На какие сделки распространяется ст. 169 ГК РФ? #цивилистика_ютуб #цивилистика_сделки 🏢 Сейчас активно развивается практика оспаривания государственными органами сделок по перечислению денежных средств, нарушающих валютное законодательство или контрсанкционные указы Президента РФ, как противоречащих основам правопорядка и нравственности. При этом в качестве последствия недействительности истцы, как правило, просят взыскать полученное по сделке в казну. При таких вводных могут возникать ситуации, когда договор и вытекающие из него обязательства действительны, а отдельная операция по перечислению денежных средств нарушает публичный порядок. Кроме того, даже после применения последствия недействительности в виде реституции прокуратура часто запрашивает применение взыскания в отношении средств, которые были возвращены. Если исходить из цели валютного регулирования, которое заключается в недопущении вывода денежных средств за границу, не можем ли мы считать, что реституция справляется с этой целью? 🤝 Также возникает вопрос относительно того, на какие именно сделки первоначально была направлена ст. 169 ГК РФ: должна ли она была по задумке авторов распространяться на распорядительные, или же на обязательственные сделки? В процессе разработки ст. 169 ГК РФ вряд ли принималось во внимание такое разделение. Однако германский опыт отсылает нас скорее к обязательственным сделкам, поскольку противоречащие правопорядку и нравственности цели нужно искать в каузе сделки, которой лишены сделки распорядительные. Соответственно, можно предположить, что ст. 169 ГК РФ также нацелена на сделки-основания, а сами по себе платежи в отрыве от их каузы вряд ли можно признать нарушающими положения данной статьи. 🎞 Это – лишь небольшая часть обсуждения, состоявшегося в ходе семинара «Статья 169 ГК о ничтожности сделок, противных основам правопорядка: когда возможна конфискация предоставлений по сделке в доход государства?» 11 апреля 2024 года. На нашем YouTube-канале к просмотру доступен небольшой отрывок с дискуссией относительно соотношения составов недействительности, заложенных в ст. 168 и ст. 169 ГК: https://youtu.be/N7dVlcfuXRc ✅ Услышать ответы на все вопросы можно в полной записи семинара: https://civilistclub.ru/event/20240411?utm_source=tg&utm_medium=organic+&utm_campaign=1104024
1 26914Loading...
39
⏳ Сроки исковой давности для привлечения к субсидиарной ответственности: ретроспективный анализ #цивилистика_банкротство #цивилистика_комбо Как менялся срок исковой давности в отношении привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве с течением времени? 1️⃣ Первоначальная редакция Закона о банкротстве не содержала специальных норм, касающихся исковой давности для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, в связи с чем применялся общий срок исковой давности в 3 года, установленный гражданским законодательством. Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности возникало не ранее чем с даты завершения процедуры реализации имущества и окончательного формирования конкурсной массы в соответствии с разъяснениями ВАС РФ. Такое положение дел просуществовало до 2013 года. 2️⃣ С принятием и вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ изменились сроки исковой давности для привлечения к субсидиарной ответственности, а также момент, с которого стала возможной подача соответствующего заявления. Так, был установлен специальный срок исковой давности в 1 год, а заявление стало возможным подать с момента введения процедуры конкурсного производства. 3️⃣ Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ увеличил срок исковой давности до 3-х лет, а заявление о привлечении к субсидиарной ответственности стало возможным подавать в ходе любой процедуры банкротства. 📚 Это – лишь небольшая часть статьи Мирланы Кебировой: «Срок исковой давности для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности: обзор судебной практики». Она входит в наше Combo «Тур в банкротство», которое объединяет публикации и записи различных мероприятий Клуба Цивилистов по банкротству: https://civilistclub.ru/products/combo2021-2?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=combo2021-2
1 2749Loading...
40
✍🏻 Ведение чужих дел без поручения в теории и на практике Коллеги, уже сегодня на площадке Клуба Цивилистов пройдет семинар «Действие в чужом интересе без поручения», в рамках которого мы не только разберем доктринальные основы, которые помогут усвоить основания квалификации, критерии разграничения со схожими правовыми явлениями и многое другое, но и попытаемся на примере конкретных казусов рассмотреть особенности применения положений главы 50 ГК на практике, например: 📎 Может ли исполнитель по договору получить возмещение в случае, если он по объективным причинам вынужден был выполнить объем работ, превышающий заранее согласованный? Или ему можно отказать на основании того, что договором была согласована предельная сумма оплаты, превышать которую нельзя? ⏰ Подробнее о программе мероприятия и модельных казусах – на нашем сайте. Успейте присоединиться к обсуждению! Зарегистрироваться: http://civilistclub.ru/event/20240523?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=230524
1 3034Loading...
🏠 Юридическая нуждаемость в жилье как простор для злоупотреблений должника #цивилистика_полезности #цивилистика_банкротство Законодатель, закрепив идею о защите единственного жилья от обращения взыскания кредиторов в ситуации банкротства должника, не установил при этом каких-либо пределов этой защиты. Это приводит к злоупотреблениям со стороны должников, которым на практике зачастую потворствуют суды, проверяя юридическую, а не фактическую нуждаемость в жилье. ⚖️ Так, например, АС Уральского округа в постановлении от 10.05.2018 по делу № А60-14919/2016 не принял во внимание наличие у супруги должника иного жилья, ссылаясь на условия брачного договора, в соответствии с которыми квартира принадлежит на праве единоличной собственности именно супруге должника. По этой причине суд исключил из конкурсной массы должника земельный участок и жилой дом на нем. Также встречаются случаи применения исполнительского иммунитета даже в ситуациях, когда накануне банкротства должник распродает все имеющееся имущество, чтобы вложить его в единственное жилье и тем самым избежать обращения взыскания на него. Можно увидеть, что некоторые суды не считают такое поведение недобросовестным (см., например, постановление АС Волго-Вятского округа от 03.03.2017 по делу № А79-10916/2015). ⏰ Это – лишь один из аспектов проблемы, затронутой в статье «Единственное жилье в банкротстве: алгоритм решения проблемы» Андрея Евгеньевича Быкова. Статья входит в раздаточный материал к семинару «Постановление КС РФ от 04.06.2024 № 28-П: иммунитет единственного жилья при банкротстве», который состоится уже сегодня! Присоединяйтесь: http://civilistclub.ru/event/20240613?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=130624
Show all...
13 июня 2024: Постановление КС РФ от 04.06.2024 № 28-П: иммунитет единственного жилья при банкротстве

Частный четверг в Клубе Цивилистов

Пределы распорядительной власти лизингодателя в банкротстве #цивилистика_банкротство #цивилистика_книги Границы распорядительной власти лизингодателя – один из наиболее проблемных вопросов российского частного права. Отдельный аспект проблемы проявляется в ситуации банкротства лизингополучателя. В таком случае последний прекратит вносить лизинговые платежи, что даст лизингодателю право на отказ от договора, который приведет к необходимости сальдирования встречных обязательств сторон. ❓ Таким образом, в данном случае судьба предмета лизинга находится под вопросом. Превратится ли в такой ситуации право собственности лизингодателя из обеспечительного в полноценное, что даст ему возможность забрать имущество из конкурсной массы, или же лизингодатель должен вставать в реестр, как и остальные кредиторы? ⚖️ В нашей судебной практике сложился подход, предоставляющий сверхприоритет лизингодателю. Так, ВС РФ в деле ООО «СитиЭнерго» против АО «Лизинговая компания «Европлан» указал, что лизингодатель является полноправным собственником предмета лизинга, вследствие чего он не подлежит включению в конкурсную массу. Данная позиция закрепилась на уровне Обзора судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга) (утв. Президиумом ВС РФ 27.10.2021): так, в п. 33 ВС РФ дозволил лизингодателю изымать имущество из конкурсной массы. 📚 Подробнее – в статье Павла Копылова «Распорядительная власть лизингодателя в отношении предмета лизинга: как далеко простираются пределы?». Статья является частью одного из выпусков нашего Журнала, который входит в нашу новую «толстушку» – том 2 печатной версии журнала «Цивилистика» за 2023 год. Заказать ее можно в нашем книжном магазине: http://shop-civilist-club.tilda.ws/tproduct/210837080-584455984911-zhurnal-tsivilistika-tom-2-za-2023-god-v?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=tolstushka-2-za-2023-god-v
Show all...
Журнал “Цивилистика” Том № 2 за 2023 год (выпуски 4 - 6)

Автор: Ассоциация выпускников РШЧП

6
🇷🇺 Клуб Цивилистов поздравляет с Днём России! Друзья, поздравляем вас с Днём России! ☕️Надеемся, что сегодня вам удастся оторваться от работы и будничных дел и провести время с близкими. Хотим также пожелать всегда помнить про значимость вашей профессии, которая будет побуждать использовать весь свой труд и талант для изменения российского правового ландшафта к лучшему! Каждый новый договорный документ или рассмотренное судебное дело может стать тем самым кирпичиком, подталкивающим на смену сложившейся парадигмы! 📉 Также мы решили вспомнить и о нашей миссии по развитию частного права в России. Специально по случаю сегодняшнего праздника мы запускаем акционное предложение и снижаем цену на годовой абонемент в Клубе, чтобы сделать возможность участвовать во всех наших предстоящих мероприятиях, смотреть записи прошедших, читать статьи нашего Журнала, задавать вопросы и делиться мнением в нашем чате еще доступнее! 📌 Воспользоваться им можно, заполнив форму ниже: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgA99XArmw55a3JNf8g65iStOYtpE5iJ_0CNOBmYZr89SEHA/viewform С праздником! Ваш Клуб Цивилистов
Show all...
В честь дня России стоимость годовой подписки 43 900 р. вместо 50 000 р.

5👍 1
🌂 Распространение исполнительского иммунитета единственного жилья на денежные средства #цивилистика_банкротство #цивилистика_ютуб 📆 Друзья, уже завтра, 13 июня, в Клубе Цивилистов состоится традиционный «Частный четверг» по теме: «Постановление КС РФ от 04.06.2024 № 28-П: иммунитет единственного жилья при банкротстве», где мы будем обсуждать последние позиции судебной практики относительно исполнительского иммунитета, в частности, идею о его распространении на денежные средства. 🎞 Интересно, что такую мысль Андрей Егоров высказывал еще несколько лет назад в ходе семинара «Единственное жильё при банкротстве: конец иммунитета (Разбор постановления КС РФ от 26.4.2021 г. № 15-П)» от 20 мая 2021 года, запись которого входит в раздаточный материал к грядущему мероприятию. Дискуссию о распространении иммунитета на денежные средства Вы можете просмотреть на нашем YouTube-канале: https://youtu.be/YPrfrcsMOD4 ✅ Не забудьте подготовить интересующие вас вопросы по теме готовящегося мероприятия и пройти регистрацию: http://civilistclub.ru/event/20240613?utm_source=tg&utm_medium=organic+&utm_campaign=130624
Show all...
13 июня 2024: Постановление КС РФ от 04.06.2024 № 28-П: иммунитет единственного жилья при банкротстве

Частный четверг в Клубе Цивилистов

🧠 Оспаривание сделки, совершенной лицом с психическим расстройством #цивилистика_вопрос_из_чата #цивилистика_сделки Друзья, мы снова подготовили для вас вопрос из чата Клуба Цивилистов! На этот раз – из раздела «Обязательства и обеспечение обязательств»: 📌 Представим следующую ситуацию. Заявляется иск о признании сделки недействительной на основании п. 1 ст. 177 ГК РФ. Оспариваемая сделка – «соглашение о расторжении договора купли-продажи». Был заключен договор купли-продажи недвижимости (продавец – лицо, к психическому состоянию которого были вопросы, покупатель – юридическое лицо), оплата по договору не проходила, после чего стороны договор расторгли. Истец – не сторона сделки (исходим из того, что право на оспаривание у него есть). Стороны сделки (и продавец, и покупатель) в настоящий момент живы, здоровы, против удовлетворения иска возражают; сделку и волю на ее совершение подтверждают, утверждают, что сделка совершена к выгоде лица, к психическому состоянию которого есть вопросы (к выгоде продавца – он получил обратно себе объект недвижимости). Ответчик пытается обосновать, что при совершении сделки к выгоде «слабой» стороны, при условии, что стороны сделки волю подтверждают, иск не может быть удовлетворен – по аналогии с п. 2 ст. 171 ГК РФ, когда возможна конвалидация сделки даже с недееспособным лицом, если она совершена к его выгоде. Правильно ли ответчик выбрал тактику защиты? ✋ Вы можете предложить свой вариант в комментариях, где мы опубликуем ответ эксперта. 🥇 Тому, кто первым даст правильный ответ, мы подарим бесплатный месяц в чате Клуба Цивилистов! ➕ Однако и остальных участников дискуссии мы также готовы поощрить и предоставить им бесплатную неделю! Присоединяйтесь к обсуждению! ❗️ P. S. действующих участников чата просим не подсказывать!
Show all...
🔥 2
В дни СпбМЮФ: премьера Альманаха Soft Law Vol.2 📆 Друзья, мы рады сообщить о том, что в даты Санкт-Петербургского международного юридического форума также пройдет событие, подготовка к которому длилась более полугода – итак, 27 июня 2024 года в кинотеатре «Аврора» состоится премьера Альманаха Soft Law Vol.2! Soft Law – это проект адвоката и молодого ученого Евгении Червец, основной целью которого выступает формирование коммуникационной платформы для диалога юристов с представителями других деловых сообществ, культуры и науки посредством различных встреч и событий, где происходит обмен идеями. 📚Важным событием для сообщества Soft Law выступила премьера Альманаха The Lawyer x Soft Law Vol.1, посвященного женщинам в российском юридическом бизнесе, в 2023 году. И вот сейчас, спустя год, проходят последние приготовления к презентации Альманаха Soft Law Vol.2! Дискуссионная панель пройдет в исторической атмосфере на сцене одного из старейших кинотеатров Санкт-Петербурга в формате пресс-мероприятия. Спикеры поделятся взглядами на то, что составляет смысловую и ценностную основу современного юридического сообщества. После завершения «официальной части» вечера гостей премьеры ждет afterparty в ресторане-партнере мероприятия. 📌 Узнать подробнее о проекте и предстоящем событии, а также зарегистрироваться на премьеру можно на сайте Soft Law: https://softlaw.ru/
Show all...
🔥 4👎 3 2👏 2😍 2
Photo unavailableShow in Telegram
4👎 1
Photo unavailableShow in Telegram
🏠 Обсудим свежее постановление КС РФ по иммунитету единственного жилья! 📆 Применение иммунитета единственного жилья давно вызывает споры на практике. Совсем недавно, 4 июня 2024 года, КС РФ выпустил постановление на эту тему, в центре которого – идея ВС РФ о распространении данного иммунитета не только на само жилье, но и на денежные средства от его продажи. Добавится ли от этого больше определенности? Поговорим на ближайшем «Частном четверге» 13 июня! Обсуждение будет построено по следующему плану: 1️⃣ Описание Постановления КС РФ № 28-П от 04.06.2024 г. и его основных идей 2️⃣ Проблема иммунитета денежных средств 3️⃣ Идея соразмерности замещающего жилья 4️⃣ Злоупотребление собственника как основание для прекращения исполнительского иммунитета 📌 Присоединяйтесь: при регистрации на мероприятие сегодня будет действовать скидка. Подробнее о программе семинара – по ссылке ниже: http://civilistclub.ru/event/20240613?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=130624
Show all...
👍 3 1
Теория причинной связи и ответственность арбитражного управляющего #цивилистика_журнал Для решения конкретного вопроса об установлении причинной связи между бездействием конкурсного управляющего и потерями конкурсной массы, основной причиной которых стали умышленные противоправные действия неустановленных третьих лиц, имеет смысл обратиться к общетеоретическим положениям о причинной связи. Причинная связь отличается в зависимости от того, что является предметом рассмотрения – действие или бездействие: 🔺В случае действия применяется критерий мысленного «отбрасывания» действия: проверяется, произошло бы ли наступление тех же вредоносных последствий при отсутствии рассматриваемого действия. При положительном ответе на данный вопрос считается, что данное действие не находится в причинной связи с вредоносным результатом («теория необходимой причинности»). 🔺В ситуации бездействия применяется обратный алгоритм: необходимо представить, повлекло бы ли совершение действия, не совершенного субъектом, неблагоприятные последствия. В случае, если при совершении действия вредоносные последствия не наступают, констатируется наличие причинной связи между бездействием и наступившими последствиями. Вместе с тем, если вредоносный результат наступил бы и в случае совершения определенного действия, бездействие утрачивает характерные свойства причины. Однако ситуации, в которых имеет место одна причина, являются относительно простыми. Сложнее разрешать спорные ситуации, когда в качестве предпосылок действовало несколько обстоятельств, не находящихся в прямой зависимости друг от друга: 🟧 избыточная кумулятивная причинная связь, когда поведение каждого субъекта образует отдельный достаточный набор необходимых условий, реализовавшихся в виде причинения вреда потерпевшему; 🟨 смешанная кумулятивная причинная связь, которая возникает в ситуациях, когда противоправное поведение нескольких делинквентов по отдельности не во всех случаях формирует достаточные для наступления вреда наборы необходимых условий, однако в совокупности образует единый набор необходимых условий, достаточный для наступления вреда; 🟦 накопительная кумулятивная причинная связь, которая возникает в ситуациях, когда вред причинен несколькими делинквентами, вместе образующими достаточный набор необходимых условий таким образом, что поведение последующего делинквента в совокупности с поведением предыдущего увеличивает размер итогового вреда либо ускоряет его наступление. Разные теории по-разному относятся к разрешению подобных ситуаций. Некоторые из них нацелены на выбор ключевой предпосылки, которую и выделяют в качестве причины, характеризуя остальные как условия. 📚 Подробнее – в статье Андрея Егорова: «Ответственность арбитражного управляющего: тонкие грани причинной связи», которое опубликовано в новом выпуске нашего Журнала: http://privlaw-journal.com/otvetstvennost-arbitrazhnogo-upravlyayushhego-tonkie-grani-prichinnoj-svyazi/?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=09010224 ✅ Оформить подписку на Журнал на 2024 год можно здесь: http://privlaw-journal.com/?utm_source=tg&utm_medium=organic&utm_campaign=journal
Show all...
👍 6 2
⚖️Позиция Верховного суда: Критерии, по которым находящемуся в банкротстве гражданину-должнику суд вправе в силу п. 1 и 2 ст. 10 ГК отказать в защите прав, образующих исполнительский иммунитет, изложены в постановлении Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 15-П. К таковым отнесено установленное судом само приобретение жилого помещения со злоупотреблениями, в частности сопоставимые со временем образования долга время и условия, в том числе суммы (цена), соответствующих сделок и других операций (действий) по отчуждению денег, имущественных прав, иного имущества, с целью приобретения (создания) объекта, защищенного исполнительским иммунитетом. Приведенные в обоснование снятия со спорного дома исполнительского иммунитета факты не подпадают под содержащиеся в названном постановлении Конституционного Суда РФ признаки, а наличия значимых на предмет снятия иммунитета обстоятельств суды не проверили. В целях придания помещению исполнительского иммунитета в процедурах банкротства отсутствие легализации помещения в гражданском обороте не должно влечь отказа в предоставлении иммунитета, если у семьи должника отсутствует иное пригодное для проживания жилое помещение и сам должник причисляет к жилым исключаемое помещение. В подобной ситуации выбор нелегализованного помещения в качестве жилого надо признать субъективным правом должника, имея ввиду сохранение за ним рисков обладания таким объектом недвижимости в иных, не основанных на банкротстве, правоотношениях. Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Определение ВС РФ от 27.05.2024 №310-ЭС23-27829.
Show all...
👍 5