PLP | Западно-Сибирский
رفتن به کانال در Telegram
Обзоры новейшей судебной практики Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Анализ правовых позиций для направления спора на новое рассмотрение. Актуальные новости суда. Другие суды https://t.me/addlist/BADtNIlY1hpkNzBi Связаться с нами: @pllmanager
نمایش بیشتر1 657
مشترکین
-324 ساعت
+17 روز
اطلاعاتی وجود ندارد30 روز
آرشیو پست ها
🔝 Главное дня
#PLP_Банкротство
#PLP_аффилированность
В споре о подозрительной сделке с аффилированным лицом бремя доказывания равноценности встречного исполнения возлагается на сторону, получившую средства (Постановление АС ЗСО от 25 мая 2026 года по делу № А70-20258/23).
📝
Что произошло. Конкурсный управляющий общества «ЭСМ» (банкрот) оспаривал перечисления в пользу Горбылёва Б.Д. — участника с долей 33% и бывшего директора по производству — на общую сумму 597 700 руб. из кассы и расчётного счёта должника в качестве подотчётных средств. Нижестоящие суды отказали, сославшись на частичное документальное подтверждение возврата (150 000 руб.) и отсутствие доказательств нецелесообразности расходов. В чём ошибка. Суды не применили дифференцированный стандарт доказывания, хотя управляющий прямо ссылался на аффилированность сторон и отсутствие первичной документации. Бремя доказывания было возложено на истца (управляющего), хотя именно аффилированное лицо располагало возможностью подтвердить целевое расходование средств. Документы ответчика (авансовый отчёт с договором купли-продажи контейнера) не оценены на соответствие критериям допустимости и относимости; карточка 71 счёта не подтверждает указанную операцию. Позиция кассации. В спорах с банкротным элементом процессуальные возможности сторон заведомо неравны, что влечёт перераспределение бремени доказывания и повышение стандарта до «ясных и убедительных доказательств». На сторону подвергаемой сомнению сделки, находящуюся в конфликте интересов с независимыми кредиторами, не распространяется презумпция добросовестности (п. 5 ст. 10 ГК РФ). Именно аффилированная сторона обязана подтвердить разумные экономические мотивы и равноценность встречного исполнения безупречными доказательствами. Представление управляющим обоснованных сомнений (аффилированность, отсутствие первичной документации) является основанием для возложения бремени опровержения на ответчика. Для практики. Конкурсному управляющему при оспаривании сделок с заинтересованными лицами достаточно заявить о невозможности представить доказательства равноценности (утрата документации, непередача дел) и сослаться на аффилированность — это перераспределяет бремя. Аффилированному лицу для защиты необходимо представить именно первичные бухгалтерские документы (авансовые отчёты с оправдательными документами или квитанции о возврате неизрасходованных сумм), а не только ссылку на данные бухгалтерского учёта должника.Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Вещное
#PLP_Регистрация
Отказ в иске о признании права отсутствующим недопустим, если ненадлежащий способ защиты выбран при очевидном материально-правовом интересе истца (Постановление АС ЗСО от 21 мая 2026 года по делу № А75-22086/24).
📝
Что произошло. Конкурсный управляющий АО «Спецнефтегазстрой» (банкрот) обратился к ООО «Спецглавснаб» с иском о признании отсутствующим права собственности ответчика на сооружение коммунального хозяйства — сети теплоснабжения протяжённостью 705 м (кадастровый номер 86:10:0000000:22311). Основание: за ответчиком зарегистрировано право на объект, который, по мнению истца, тождествен объекту, право собственности на который должно быть возвращено в конкурсную массу по результатам оспаривания сделок в деле о банкротстве. ООО «Теплотехник» как третье лицо поддержало позицию истца. Обе нижестоящие инстанции в иске отказали. В чём ошибка. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, установив, что истец не владеет спорным объектом недвижимости. Применив логику виндикационного и негаторного исков, суды сослались на то, что истец не является владеющим собственником, а потому не может защитить своё право путём признания права ответчика отсутствующим. При этом суды не определили характер правоотношений сторон, не дали оценку доводам о тождественности двух объектов недвижимости (кадастровые номера 86:10:0000000:22192 и 86:10:0000000:22311), не учли выводы экспертиз, проведённых в рамках иных дел, а также не рассмотрели вопрос о том, что в ЕГРН в качестве правообладателя значатся разные лица при наличии судебных актов о возврате имущества в конкурсную массу. Позиция кассации. Иск о признании зарегистрированного права отсутствующим является исключительным способом защиты, который применяется, когда истец сам владеет спорным объектом и право ответчика зарегистрировано незаконно, а ответчик не владеет объектом (п. 52 Постановления Пленума ВС РФ № 10/22). Однако суд кассационной инстанции указал: в силу правовой позиции, изложенной в абзаце 3 п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 10/22, постановлениях Президиума ВАС РФ от 19.06.2012 № 2665/12, от 24.07.2012 № 5761/12 и Определении ВС РФ от 28.12.2020 № 305-ЭС20-15163, отказ в иске в случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса недопустим. Суд не вправе отказывать в защите из-за ошибочной ссылки на нормы права, если очевидна направленность иска на восстановление нарушенного права собственности (Определение ВС РФ от 25.12.2018 № 16-КГ18-44, п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25). Институциональные условия права на судебную защиту должны обеспечивать справедливость решения, разрешающего дело по существу (Постановление КС РФ от 11.11.2014 № 28-П). Для практики. При столкновении с «исковой ошибкой» — когда истец избрал ненадлежащий способ защиты — суду надлежит определить действительную природу спорного правоотношения и применить надлежащие нормы, а не отказывать в иске формально. Юристу, защищающему право собственности при наличии конкурирующей регистрации, рекомендуется обосновывать очевидный материально-правовой интерес ещё на стадии подготовки дела. При повторном рассмотрении суду предложено установить тождественность спорных сооружений, дать оценку экспертизам из иных дел, проверить вопрос о владении ответчиком и при необходимости назначить судебную экспертизу.Судебная практика всех остальных округов
🔝 Главное дня
#PLP_Банкротство
#PLP_Субсидиарная
Конкурсный управляющий обязан сам истребовать изъятую следствием документацию до привлечения бывшего руководителя к субсидиарной ответственности (Постановление АС ЗСО от 22 мая 2026 года по делу № А46-11886/21).
📝
Что произошло. Конкурсный управляющий ООО «Альянс-Агро» обратился с заявлением о привлечении Ковалева А.В. — единственного участника и руководителя должника — к субсидиарной ответственности по подпунктам 1 и 2 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, ссылаясь на непередачу и искажение бухгалтерской документации, что затруднило проведение процедуры банкротства. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили заявление. В чём ошибка. Нижестоящие суды не проверили, предпринял ли конкурсный управляющий какие-либо меры для самостоятельного получения документации у правоохранительных органов, и не оценили объективную невозможность передачи документов бывшим руководителем, находящимся в следственном изоляторе. Суд апелляционной инстанции возложил на Ковалева А.В. обязанность по получению изъятой документации, не учтя, что с момента признания должника банкротом полномочия руководителя прекращены и он утратил право действовать от имени должника. Кроме того, суды не установили конкретно, какие именно активы, сделки или контрагенты не выявлены из-за отсутствия документации и каким образом это воспрепятствовало формированию конкурсной массы. Позиция кассации. Презумпция подпункта 2 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве должна применяться только после того, как конкурсный управляющий исчерпал все возможности получения документов. Согласно пункту 18 Обзора судебной практики № 4 (2019) и пункту 1 статьи 129 Закона о банкротстве, именно конкурсный управляющий как лицо, осуществляющее полномочия руководителя должника, вправе обратиться в правоохранительные органы с ходатайством о выдаче копий изъятых документов, а при невозможности самостоятельного получения — за содействием в суд, рассматривающий дело о банкротстве, применительно к части 4 статьи 66 АПК РФ. Неполнота сведений в протоколах обыска не может свидетельствовать о неисполнении бывшим руководителем обязанности по передаче документов, если изъятие документации правоохранительными органами создало объективную невозможность исполнения. Презумпция ответственности — исключительный механизм, который не может применяться без надлежащей проверки действий управляющего по истребованию документации. Для практики. Конкурсному управляющему при привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности необходимо доказать, что он предпринял все доступные меры для самостоятельного получения документации у следственных органов или через суд. Бывшему руководителю следует ссылаться на то, что с момента введения конкурсного производства он лишён права действовать от имени должника и не может самостоятельно истребовать изъятые документы, а управляющий имел законные механизмы для их получения, но не воспользовался ими. При повторном рассмотрении суду надлежит оценить конкретные последствия отсутствия документации для процедуры банкротства, а не ограничиваться общими ссылками на затруднение проведения процедур.Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Сделки
#PLP_170
#PLP_Аренда
На аффилированность сторон не распространяется презумпция добросовестности, и именно аффилированная сторона должна доказать разумность и добросовестность сделки (Постановление АС ЗСО от 22 мая 2026 года по делу № А03-11648/24).
📝
Что произошло. ООО «СтройДом» взыскивало с АО «Новоалтайский завод мостовых конструкций» (НЗМК) задолженность по договорам аренды погрузчика и автокрана — всего 1 718 822 руб. НЗМК заявил встречный иск о признании договоров аренды погрузчика мнимыми сделками, указывая на аффилированность сторон, экономическую нецелесообразность (аренда 198 000 руб./мес. при наличии собственного исправного погрузчика) и формальный документооборот. Нижестоящие суды взыскали долг и отказали в признании сделок ничтожными. В чём ошибка. Суды установили реальность сделок только на основании письменных доказательств (универсальные передаточные документы, счета-фактуры, частичные оплаты, бухучёт), не оценив их критически — а именно то, что формальное исполнение могло быть придано сделке умышленно. Судами не дана оценка: наличию у НЗМК собственного погрузчика, многократному превышению арендной платы над рыночной и стоимостью нового погрузчика, отсутствию актов приёма-передачи погрузчика, обходу процедуры закупок (договоры искусственно дробились до 99 000 руб. для закупок у единственного поставщика), а также тому, что последние два договора не подписаны новым директором НЗМК. Кроме того, суды не приняли во внимание выводы налоговой проверки о подконтрольности ООО «СтройДом» бывшему директору НЗМК, а свидетели (бухгалтер, механик) были подчинены этому же лицу. Позиция кассации. На стороны подвергаемой сомнению сделки, находящиеся в корпоративной связи, не распространяется презумпция добросовестности участников гражданского оборота (п. 5 ст. 10 ГК РФ), и именно они должны подтвердить исчерпывающим образом свою добросовестность и наличие разумных экономических мотивов сделки, направленных на достижение непротиворечащей закону цели. Вывод о мнимости сделки не может основываться только на формальном соответствии документов требованиям закона — суду необходимо установить наличие или отсутствие фактических отношений по сделке. Суд кассационной инстанции подчеркнул, что суды не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, и указал на необходимость привлечения прокуратуры к участию в деле при новом рассмотрении. Для практики. Юристу, оспаривающему сделку по ст. 170 ГК РФ, следует: (1) представить доказательства экономической нецелесообразности (рыночная стоимость аренды, стоимость приобретения/ремонта аналогичного имущества, данные о лизинге); (2) указать на отсутствие актов приёма-передачи и реального использования имущества; (3) ходатайствовать об истребовании налоговой документации и выписок по счетам; (4) заявить о подконтрольности свидетелей. Аффилированной стороне — направить доказательства разумности сделки, а не ограничиваться формальным исполнением документооборота.Судебная практика всех остальных округов
🔝 Главное дня
#PLP_Зачёт
Зачёт прекращает обязательство только при доказанности законности, размера и однородности встречного требования, а направление документов само по себе не подтверждает исполнение (Постановление АС ЗСО от 22 мая 2026 года по делу № А45-21589/24).
📝
Что произошло. ООО «Сибкомплект» (заказчик) взыскивало с ООО «БПТК Прогресс» (подрядчик) 2 064 008 руб. неотработанного аванса по договору на изготовление и монтаж трубопроводов. Ответчик заявил о прекращении обязательства зачётом встречных требований из другого договора. Нижестоящие суды отказали в иске, сославшись на преюдициальные обстоятельства, установленные по делу № А56-65665/2024. В чём ошибка. Суды не исследовали законность и обоснованность встречного требования ответчика, не дали оценку доказательствам по правилам ст. 71 АПК РФ, не мотивировали отклонение первичных документов истца (актов, счетов, платёжных поручений, переписки), а также не оценили факт направления заявления о зачёте. Формальная ссылка на преюдициальные обстоятельства из другого дела не заменила самостоятельной проверки условий зачёта по ст. 410 ГК РФ. Позиция кассации. Зачёт является односторонней сделкой, для которой требуются: встречность, однородность требований, наступление срока исполнения по активному требованию (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 6). Согласно п. 25 Обзора ВС РФ № 3 (2025) юридически значимым является установление законности и обоснованности предъявленных к зачёту требований, определение их размера, допустимость зачёта соответствующей суммы. Направление документов само по себе не подтверждает факт выполнения работ и возникновение денежного обязательства — суд обязан проверить их относимость, допустимость, достоверность и достаточность. Преюдициальность фактов не абсолютна: если обстоятельство не являлось предметом доказывания по делу, не исследовалось и не оценивалось судом, оно не имеет преюдициального значения. Обязательства прекращаются зачётом не с момента получения заявления, а с момента, когда оба обязательства стали способны к зачёту. Для практики. Юристу, заявляющему зачёт, необходимо: доказать направление заявления и его получение (скриншоты и нотариальные копии могут быть оспорены); подтвердить законность и размер встречного требования первичными документами (акты приёмки, акты сверки, накладные). Юристу, оспаривающему зачёт, следует: требовать доказательств доставки заявления, а не только направления; представлять документы о самостоятельном исполнении обязательств; оспаривать преюдициальность, если обстоятельство не было предметом разбирательства по первоначальному делу.Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Убытки
#PLP_Обязательства
Выполнение перевозчиком заявок за счёт иных ресурсов не лишает его права на упущенную выгоду от простоя конкретной единицы специальной техники (Постановление АС ЗСО от 19 мая 2026 года по делу № А45-775/25).
📝
Что произошло. Транспортная компания (ООО «Авторегион») взыскивала со страховщика (ООО СК «Согласие») убытки в виде расходов на хранение повреждённого полуприцепа НЕФАЗ (700 000 руб.) и упущенной выгоды от невозможности его использования в перевозочной деятельности за 35 месяцев (10 754 431 руб. 40 коп.). Страховщик незаконно затягивал признание случая страховым и выплату возмещения, что подтверждено преюдициальными судебными актами по делу № А45-26061/2021. В чём ошибка. Апелляционный суд отказал во взыскании упущенной выгоды, сославшись на то, что у истца имелся обширный автопарк и он продолжал оказывать перевозочные услуги иным клиентам, а утрата одного прицепа не привела к утрате дохода в целом. Суд не учёл, что выполнение обязательств за счёт дополнительных ресурсов не устраняет самостоятельную экономическую ценность выбывшей техники и не опровергает факт утраты дохода именно от неё. Кроме того, апелляция не дала оценки доказательствам отмены заявок по договору с ООО «Виннер» и отказа в пролонгации договора с обществом «ЛЕНТА» в связи с простоем конкретного полуприцепа. Суд первой инстанции, в свою очередь, удовлетворил требование в полном объёме, не проверив обоснованность расчёта упущенной выгоды по каждой составляющей и не установив размер чистой прибыли с учётом подлежащих вычету расходов. Позиция кассации. АС Западно-Сибирского округа указал: то обстоятельство, что истец посредством привлечения иных транспортных средств выполнил принятые договорные обязательства, не свидетельствует об утрате права на взыскание упущенной выгоды в виде доходов, которые могли бы быть получены от использования спорного полуприцепа — в том числе в связке с тягачом или путём сдачи в аренду. Любая специальная техника обладает собственной экономической ценностью, которая не обнуляется фактом замещения её функций иными ресурсами. При этом нарушение обязательства ответчиком должно быть единственным препятствием для получения упущенной выгоды (со ссылкой на определения ВС РФ от 29.01.2015 № 302-ЭС14-735, от 19.01.2016 № 18-КГ15-237), а размер упущенной выгоды подлежит установлению как чистая прибыль — за вычетом всех необходимых расходов. В части расходов на хранение кассация подтвердила правомерность исключения суммы НДС из состава убытков, поскольку истец как плательщик НДС не лишён права на налоговый вычет, а включение компенсируемых из иных источников сумм в убытки противоречит принципу недопустимости обогащения потерпевшего (постановление Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 № 2852/13, определения СКЭС ВС РФ от 13.12.2018 № 305-ЭС18-10125 и др.). Для практики. Истцу при взыскании упущенной выгоды от простоя транспортного средства следует доказывать не только факт неисполнения конкретных заявок, но и самостоятельную экономическую ценность выбывшей техники — в том числе через расчёт рыночных арендных ставок за аналогичное имущество в спорный период. Ответчику недостаточно ссылаться на то, что истец продолжал работать: необходимо опровергать именно ценность конкретной единицы техники и доказывать, что нарушение не являлось единственным препятствием для получения дохода. Расчёт упущенной выгоды должен отражать чистую прибыль с вычетом переменных расходов; суду надлежит проверить каждую составляющую расчёта, а при необходимости — назначить судебную экспертизу. Бремя доказывания невозможности получить вычет НДС лежит на истце.Судебная практика всех остальных округов
🔝 Главное дня
#PLP_Подряд
#PLP_Зачёт
#PLP_Неустойка
Зачёт встречных требований при подрядном споре требует проверки фактического объёма выполненных работ и правильного определения базы неустойки (Постановление АС ЗСО от 21 мая 2026 года по делу № А45-35929/24).
📝
Что произошло. ООО «ТСК «Сварог» (подрядчик) обратилось к ООО «Промстроймонтаж» (заказчик) с иском о взыскании 837 362 руб. 40 коп. задолженности за выполненные строительно-монтажные работы и 110 531 руб. 84 коп. пени за просрочку оплаты. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск (117 557 руб. 13 коп.), произведя зачёт встречных требований ответчика (пеня за просрочку работ, штрафы). Апелляция отменила решение и отказала в иске полностью, сочтя общий размер санкций (848 388 руб.) большим суммы основного долга. В чём ошибка. Оба нижестоящих суда не исследовали фактический объём и стоимость выполненных подрядчиком работ в разрезе этапов и осей, предусмотренных графиком. Не дана оценка актам освидетельствования скрытых работ от 29.08.2023 и 29.09.2023, а также акту промежуточной проверки от 16.03.2024 о недостатках монтажа в части, касающейся фактического выполнения работ и оснований для возникновения обязательства по оплате. Кроме того, суды неправильно применили условие договора о базе расчёта неустойки, исчислив её от всей цены договора, тогда как пункт 1.4 приложения № 3 предусматривает расчёт от стоимости несвоевременно выполненных работ. Позиция кассации. Делая вывод о наличии оснований для зачёта встречных требований, суды обязаны проверить по существу доводы подрядчика и исследовать вопрос о фактическом существовании предъявленного к зачёту требования. Пунктом 1.4 приложения № 3 к договору ответственность за нарушение сроков поставлена в зависимость от стоимости несвоевременно выполненных работ, а не от всей цены договора. Акты освидетельствования скрытых работ, фиксирующие выполнение работ по конкретным осям и периодам, подлежат соотнесению с объёмами, предусмотренными графиком, для определения фактически выполненных работ и правильного исчисления санкций каждой из сторон. Только после установления этих обстоятельств возможен обоснованный зачёт. Для практики. Подрядчику в аналогичных спорах следует ссылаться на акты освидетельствования скрытых работ как доказательство фактического выполнения работ и их объёма, а не ограничиваться актами КС-2. Заказчику для обоснования зачёта недостаточно сослаться на просрочку — необходимо доказать, какие именно работы не выполнены и какова их стоимость. При формулировании условий о неустойке в договоре подряда следует учитывать, что привязка к стоимости несвоевременно выполненных работ (а не всей цены договора) может существенно снизить размер ответственности, и наоборот — включение в расчёт всей цены договора повышает размер санкций.Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Банкротство
#PLP_Неустойка
При банкротстве гражданина суд обязан по своей инициативе применить ст. 333 ГК РФ к доначисленной неустойке, не заявлявшейся в первую инстанции (Постановление АС ЗСО от 21 мая 2026 года по делу № А45-16775/25).
📝
Что произошло. Общество «Финансовый клуб онлайн» обратилось с заявлением о признании банкротом гражданина Безлуцкой Г.В. на основании решения третейского суда о взыскании 5,7 млн рублей основного долга по договору займа, обеспеченному ипотекой квартиры. Апелляционный суд увеличил размер включённой в реестр неустойки с 236 120 рублей до 3 969 073,97 рублей, отказав в применении ст. 333 ГК РФ из-за отсутствия соответствующего ходатайства должника в первой инстанции. В чём ошибка. Апелляционный суд неправомерно отказал в снижении неустойки, сославшись на то, что должник не заявлял об этом в суде первой инстанции. Кроме того, суд апелляционной инстанции исходил из статуса должника как индивидуального предпринимателя на момент заключения договора займа, не оценив её статус как физического лица на момент проверки обоснованности заявления о банкротстве. Также не была дана оценка доводу о недопустимости начисления неустойки в период моратория (01.04.2022 – 01.10.2022). Позиция кассации. Применение ст. 333 ГК РФ в деле о банкротстве гражданина является не правом, а обязанностью суда. Исходя из системного толкования п. 71 и 72 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, когда должником является физическое лицо, суды должны по своей инициативе применить ст. 333 ГК РФ, если заявленная неустойка значительно превышает размер основного долга, явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, носит карательный, а не компенсационный характер. То обстоятельство, что Безлуцкая Г.В. ранее имела статус ИП, не освобождает суд от обязанности оценить соразмерность взыскиваемой с физического лица неустойки. Соразмерность доначисленной неустойки и вопрос о моратории подлежат проверке судом первой инстанции. Для практики. Кредиторам при включении в реестр требований по банкротству гражданина следует учитывать, что суд не вправе игнорировать явную несоразмерность неустойки и обязан снизить её по собственной инициативе. Должникам-гражданам достаточно заявить о несоразмерности неустойки; суд самостоятельно применит ст. 333 ГК РФ. Также необходимо проверять начисление санкций в период моратория на возбуждение дел о банкротстве. При новом рассмотрении суду надлежит оценить размер неустойки (3 969 073,97 руб.) относительно основного долга (5 700 000 руб.) и обоснованность начисления в период моратория.Судебная практика всех остальных округов
🔝 Главное дня
#PLP_Вещное
#PLP_Лица
Отнесение работ к перепланировке или реконструкции — правовой вопрос, решаемый судом самостоятельно, а не только по заключению эксперта (Постановление АС ЗСО от 21 мая 2026 года по делу № А45-31691/24).
📝
Что произошло. ОАО «Электрон» (собственник помещений в нежилом здании) обратилось к ИП Коробкину М.В. с иском об обязании привести наружную стену здания в первоначальное состояние. Коробкин произвёл работы по устройству дверных проёмов и расширению оконных проёмов во внешней несущей стене здания. Истец полагал, что это самовольная реконструкция, проведённая без согласия остальных собственников. Суды первой и апелляционной инстанций, сославшись на заключение судебной экспертизы, отказали в иске, квалифицировав работы как перепланировку (капитальный ремонт). В чём ошибка. Суды неверно отнесли вопрос о квалификации произведённых работ исключительно к сфере специальных познаний эксперта. Согласно п. 5 Обзора ВС РФ от 13.12.2023, вопрос о том, является ли выполненная работа перепланировкой или реконструкцией, является правовым и разрешается судом на основе оценки всех доказательств. Кроме того, суды не дали надлежащей оценки доводам о том, что наружные стены здания являются общим имуществом собственников, а потому изменение их конструктивных особенностей затрагивает права всех собственников независимо от того, создаёт ли реконструкция угрозу жизни и здоровью. Ссылка судов на то, что экспертное заключение «никем не опровергнуто», фактически означала отказ от самостоятельной правовой оценки характера работ. Позиция кассации. Вопрос о квалификации работ в качестве перепланировки или реконструкции является правовым, а не исключительно экспертным. Согласно п. 5 Обзора от 13.12.2023, основное отличие перепланировки от реконструкции — объект изменений: перепланировка производится в помещениях, а работы, изменяющие параметры самого здания (его наружных стен), являются реконструкцией. При этом внешняя стена здания принадлежит всем собственникам помещений на праве общей долевой собственности (ст. 259.1, 259.2 ГК РФ), и её изменение без согласия остальных собственников — независимо от наличия угрозы жизни и здоровью — нарушает их права. Заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами. Для практики. Юристу в аналогичных спорах следует учитывать: квалификация работ — задача суда, а не эксперта; специальные познания в области строительства для решения этого вопроса не требуются. При ведении дел о нарушении прав собственников на общее имущество надлежит прямо ссылаться на ст. 259.1–259.3 ГК РФ, указывая, что наружные стены — общее имущество, и любое их изменение требует согласия всех собственников. Довод ответчика о соответствии работ строительным нормам и отсутствии угрозы не является самостоятельным основанием для отказа в иске, если речь идёт о работах, затрагивающих общее имущество.Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Вещное
Снос части самовольной постройки, заступившей на чужой участок, требует экспертного подтверждения технической возможности частичного демонтажа и установления точных геодезических координат линии сноса (Постановление АС ЗСО от 20 мая 2026 года по делу № А03-5720/24).
📝
Что произошло. МТУ Росимущества обратилось с иском к ООО «РТИ-Агро» о признании части нежилого здания (склада) самовольной постройкой и обязании её снести: часть склада, основная конструкция которого расположена на собственном участке ответчика, фактически заступала на федеральный земельный участок, предоставленный ответчику в аренду исключительно для эксплуатации существующих зданий. Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, обязав ответчика снести часть здания с кадастровым номером 22:63:030420:1434. В чём ошибка. Нижестоящие суды, установив факт самовольного строительства на чужой земле и нарушение градостроительных регламентов (застройка 94% при норме 50%), не выполнили требование п. 30 Постановления Пленума ВС РФ от 12.12.2023 № 44: не вынесли на обсуждение сторон вопрос об устранимости нарушений и технической возможности приведения постройки в соответствие путём частичного демонтажа. Судебная экспертиза этот вопрос фактически не исследовала — эксперт при подготовке заключения вообще не учитывал, что часть здания находится на государственном участке, и ответил на вопрос о приведении в соответствие формально. Кроме того, резолютивная часть решения не содержала ни геодезических координат линии сноса, ни перечня строительных работ, что делало судебный акт неисполнимым по смыслу ст. 16 АПК РФ. Позиция кассации. АС Западно-Сибирского округа указал: снос части капитального объекта, основная конструкция которого законно расположена на собственном участке ответчика, не может быть назначен без экспертного подтверждения технической возможности частичного демонтажа без несоразмерного ущерба конструктивной целостности всего здания. Вывод эксперта об отсутствии вариантов приведения в соответствие носил формальный, а не технический характер и не мог служить основанием для вывода о неустранимости нарушения. Принцип соразмерности (п. 30 Постановления № 44) требует рассматривать снос как крайнюю меру, применяемую лишь при невозможности сохранения объекта. Помимо этого, судебный акт, обязывающий снести «часть здания» без указания конкретных геодезических координат линии демонтажа и без проверки соответствия оставшейся части градостроительным регламентам (отступы, противопожарные разрывы), нарушает принцип исполнимости, закреплённый ст. 16 АПК РФ и подтверждённый позициями КС РФ (постановления № 13-П от 30.07.2001 и № 2-П от 05.02.2007). Для практики. Ответчику по иску о сносе части здания, заступившей на чужой участок, следует добиваться назначения строительно-технической экспертизы с постановкой вопросов о технической возможности частичного демонтажа без разрушения всего строения и об определении конкретных координат линии сноса — именно отсутствие таких данных стало основанием отмены. Истцу, напротив, необходимо заранее обеспечить экспертное заключение, охватывающее не только соответствие нормам, но и пространственные параметры демонтируемой части. При повторном рассмотрении суду надлежит рассмотреть вопрос о назначении дополнительной или повторной экспертизы с задачами по геодезическим координатам линии сноса и перечню работ, обеспечивающих безопасность оставшейся части здания.Судебная практика всех остальных округов
🔝 Главное дня
#PLP_Убытки
#PLP_174
#PLP_Исковая_давность
Отсутствие подписи в отчёте об оценке — дефект реквизита, а не фальсификация; суд обязан предложить устранить недостаток, а не отвергать доказательство (Постановление АС ЗСО от 20 мая 2026 года по делу № А45-2996/25).
📝
Что произошло. ООО «Завод Сибирский камень» предъявило к бывшим участникам общества иск о солидарном взыскании убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) на сумму свыше 126 млн руб. в связи с договором мены от 17.11.2021, по которому завод передал Федорову Р.А. земельный участок площадью 122 304 кв. м (рыночная стоимость по оценке — 45,6 млн руб. на дату сделки), получив взамен холодную автостоянку стоимостью, по данным оценщика, 353 000 руб., которая к тому же фактически отсутствовала на момент заключения договора. В чём ошибка. Нижестоящие суды допустили три самостоятельные ошибки. Первая: отчёты об оценке рыночной стоимости объектов отвергнуты как сфальсифицированные исключительно по причине отсутствия подписей специалистов — без соблюдения процедуры ст. 161 АПК РФ и без предложения истцу устранить технический дефект реквизита. Вторая: суды сравнивали цену, согласованную внутри договора мены, а не рыночную стоимость объектов, тогда как ст. 174 ГК РФ требует установления объективной невыгодности сделки путём сопоставления с рыночными ценами. Третья: срок исковой давности исчислен ранее назначения нового директора Устименко А.Н. со ссылкой на его личное знакомство с отцом участника Покорского И.О., что не свидетельствует об осведомлённости о внутрикорпоративных обстоятельствах сделки. Позиция кассации. АС Западно-Сибирского округа указал: отсутствие подписи в документе означает отсутствие обязательного реквизита (ГОСТ Р 7.0.97-2025, п. 5.2.2), но не фальсификацию по смыслу ст. 161 АПК РФ — фальсификация предполагает подделку формы документа, а не содержательные недостатки. Суд, руководствуясь ч. 2 ст. 65, ч. 2 ст. 66, ч. 8 ст. 75 АПК РФ, был обязан предложить стороне представить надлежащий экземпляр отчёта. Квалификация сделки по п. 2 ст. 174 ГК РФ требует установления кратного превышения рыночной стоимости отчуждённого имущества над стоимостью встречного предоставления; при стократном расхождении стоимостей осведомлённость контрагента о явном ущербе презюмируется. Срок исковой давности по п. 1 ст. 200 ГК РФ не может течь ранее момента, когда надлежащий орган юридического лица — новый директор — узнал или должен был узнать о нарушении; личное знакомство директора с родственником участника такой осведомлённости не образует. Для практики. Истцу по иску об убытках участников следует: при представлении отчётов об оценке незамедлительно устранять технические дефекты реквизитов, не дожидаясь отказа суда; доказывать рыночную стоимость обоих объектов на дату сделки, а не ограничиваться договорной ценой. Ответчику не следует рассчитывать на блокирование иска через ссылку на одобрение сделки участниками — фидуциарные обязанности по п. 3 ст. 53 ГК РФ распространяются и на участников, а не только на директора. При оспаривании срока исковой давности необходимо доказывать реальную осведомлённость конкретного лица, уполномоченного действовать от имени общества, а не косвенные связи нового директора с прежними участниками.Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Поставка
#PLP_Толкование
Вывод о некачественности товара по всем спецификациям недопустим без установления того, какие именно ТУ согласованы сторонами и распространяются ли результаты экспертизы одной партии на поставки по иным спецификациям (Постановление АС ЗСО от 19 мая 2026 года по делу № А75-17948/24).
📝
Что произошло. Поставщик смазывающей добавки «Burital» взыскивал с покупателя задолженность по договору поставки на сумму свыше 10,9 млн руб. по двум спецификациям (№ 8 и № 12). Покупатель возражал, ссылаясь на некачественность товара, и заявил встречные требования о возврате стоимости и возмещении убытков. Суды первой и апелляционной инстанций отказали поставщику в иске полностью, опираясь на заключение судебной экспертизы. В чём ошибка. Нижестоящие суды допустили три самостоятельные ошибки. Во-первых, они не установили, какие именно ТУ согласованы сторонами для определения качества товара: ТУ поставщика (ТУ 20.59.41-001-66618262-2022, разработанные для добавки «WS Lube») или ТУ покупателя (ТУ 2452-006-13020702-2015, разработанные для «Burital»), — тогда как эксперт фактически проверял товар по ТУ покупателя, а не по ТУ поставщика, указанным в договоре. Во-вторых, суды распространили выводы экспертизы, проведённой по образцам партии № 42021011 в рамках спецификации № 12, на поставки по спецификации № 8 (УПД от 14.08.2024 № 156, 157, 158 на 756 160 руб.), хотя предмет разногласий по спецификации № 8 судами по существу разрешён не был. В-третьих, суды не оценили в совокупности иные доказательства качества товара — акты о недостатках, протокол испытаний, письмо поставщика об изменении состава продукции — и придали заключению эксперта преимущественное доказательственное значение в нарушение ст. 71 АПК РФ. Позиция кассации. АС Западно-Сибирского округа указал: прежде чем проверять соответствие товара требованиям к качеству, суд обязан установить, какие конкретно характеристики согласованы сторонами в договоре и спецификациях, — без этого проверка качества самостоятельного значения для результата спора не имеет. Экспертное заключение не обладает преимущественным доказательственным значением и подлежит оценке в совокупности с иными доказательствами (ст. 64, 71 АПК РФ). Распространение выводов экспертизы одной партии товара на поставки по иной спецификации без исследования предмета разногласий по ней противоречит принципу полного выяснения обстоятельств дела. Кассация также сослалась на позицию ВС РФ (определения от 14.07.2016 № 302-ЭС15-17588, от 01.09.2016 № 305-ЭС16-4826): поставка товара, не соответствующего требованиям договора по качеству, не признаётся исполнением обязательства ни в какой части, — однако применение этого правила возможно лишь после установления того, каким требованиям товар должен был соответствовать. Для практики. Поставщику при формировании доказательственной базы надлежит заблаговременно фиксировать, ТУ какой именно стороны инкорпорированы в договор и спецификации, и оспаривать экспертизу, проведённую по иным ТУ, как ненадлежащее доказательство. Покупателю, заявляющему о некачественности товара по нескольким спецификациям, следует обеспечивать отдельную доказательственную базу по каждой из них: результаты экспертизы одной партии не переносятся автоматически на другие поставки. При повторном рассмотрении суду надлежит истолковать условия договора о применимых ТУ с учётом поведения сторон при исполнении (ст. 431 ГК РФ), разрешить разногласия по спецификации № 8 самостоятельно и оценить все доказательства в совокупности.Судебная практика всех остальных округов
🔝 Главное дня
#PLP_Банкротство
#PLP_Субсидиарная
Неосвобождение от долгов перед всеми кредиторами требует проверки недобросовестности должника в отношении каждого из них, а не только заявившего возражения банка (Постановление АС ЗСО от 19 мая 2026 года по делу № А27-2899/24).
📝
Что произошло. Гражданин-банкрот Голубев А.Е. в декабре 2022 года в течение двух дней одновременно оформил кредиты в пяти банках на общую сумму свыше 7,8 млн руб., не сообщив каждому из них об обязательствах перед остальными. АО «Газпромбанк» заявил ходатайство о неприменении правил об освобождении от обязательств. Апелляция отменила освобождение должника от долгов перед всеми кредиторами, сославшись на недобросовестность при получении кредитов. В чём ошибка. Суд апелляционной инстанции, установив недобросовестность должника в отношении Газпромбанка, распространил неосвобождение на всё сообщество кредиторов, не проверив, предоставлял ли должник недостоверные сведения иным банкам — ВТБ, АТБ, МКБ — и располагали ли те полной информацией о кредитной нагрузке заёмщика. Вывод о едином умысле должника в отношении всех кредиторов не был основан на оценке содержания анкет, заявок и условий кредитных соглашений с каждым из них. Тем самым нарушены требования п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве, предполагающего индивидуальную проверку обстоятельств возникновения каждого обязательства. Позиция кассации. АС Западно-Сибирского округа, опираясь на Обзор судебной практики ВС РФ по делам о банкротстве граждан от 18.06.2025 (п. 60, 62) и определения ВС РФ № 304-ЭС24-24028 от 26.05.2025 и № 308-ЭС25-8904 от 12.03.2026, подтвердил: одновременное обращение в несколько банков без раскрытия информации о параллельных заявках и полученных кредитах является отклонением от стандарта добросовестного заёмщика и может служить основанием для неосвобождения от обязательств перед конкретным кредитором, которого это поведение лишило возможности оценить риски. Вместе с тем суд округа указал: один кредитор не вправе действовать в защиту всего сообщества кредиторов по вопросу применения правила об освобождении. Неосвобождение от обязательств перед всеми кредиторами допустимо лишь при установлении недобросовестности должника применительно к каждому из них — либо по заявлению соответствующего кредитора, либо по инициативе суда с обеспечением надлежащего судоговорения. Поскольку иные кредиторы возражений не заявляли, а доказательства введения их в заблуждение в деле отсутствовали, тотальное неосвобождение признано необоснованным. Для практики. Кредитору, заявляющему о неосвобождении должника от обязательств, надлежит доказывать недобросовестность применительно именно к своему требованию: содержание анкеты, сведения о доходах, осведомлённость должника об иных обязательствах на дату обращения. Должнику при повторном рассмотрении следует представить доказательства раскрытия информации иным банкам, подтвердить реальный доход на дату заключения договоров и факт частичного погашения задолженности из собственных средств. Суду при расширении неосвобождения за пределы требований заявившего кредитора необходимо выносить этот вопрос на обсуждение сторон и обеспечивать возможность представления доказательств по каждому кредитору отдельно.Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Договорное
#PLP_Объекты
При урегулировании разногласий по договору техприсоединения суд обязан исследовать фактическую схему подключения объекта к сетям, а не ограничиваться формальным актом разграничения (Постановление АС ЗСО от 5 мая 2026 года по делу № А27-24000/24).
📝
Что произошло. ООО «Горэлектросеть» (заявитель) обратилось в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) об урегулировании разногласий по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства мощностью 8 000 кВт. Спор касался объёма мероприятий по техприсоединению, срока их выполнения и размера платы. Нижестоящие суды частично удовлетворили требования, исключив из договора обязанность сетевой организации по строительству РП-35. В чём ошибка. Суды первой и апелляционной инстанций, исключая из договора обязанность компании по строительству распределительного пункта РП-35, сослались на акт разграничения балансовой принадлежности, указав, что РП-35 (1963 года постройки) уже существует и подключён от ПС Северная. При этом судами не исследовались: фактическая схема подключения объекта истца к электросетевому хозяйству ответчика, обстоятельства включения положения о строительстве РП-35 в технические условия, характеристики и параметры существующего объекта, а также связь между объектами ПС Северная — РП-35 — ПС Береговая. Суды не дали оценки доводам ответчика о применении абзаца пятнадцатого подпункта «б» пункта 16 Правил № 861, обосновывающим двухлетний срок выполнения мероприятий. Позиция кассации. Содержание договорной программы технологического присоединения предопределено заявкой заинтересованного лица и должно соответствовать характеристикам присоединяемого объекта. При рассмотрении преддоговорных споров суд обязан проанализировать условия заявки, проверить соответствие ей технических условий, исследовать схему подключения объекта к сетям сетевой организации, установить соответствие объектов электросетевого хозяйства ответчика заявленным требованиям, дать оценку возражениям и доказательствам, представленным сетевой организацией. Выводы об отсутствии необходимости строительства объектов электросетевого хозяйства, сделанные при неполном выяснении обстоятельств, являются преждевременными и влекут отмену судебных актов. Для практики. Сетевым организациям при оспаривании условий договора техприсоединения необходимо представлять доказательства фактической схемы энергоснабжения, документы о существующих объектах и их характеристиках, а также обосновывать применение специальных правил о сроках. Заявителям — учитывать, что суды должны исследовать всю цепочку объектов (ПС — РП — присоединяемый объект), а не ограничиваться формальными документами. При новом рассмотрении суду надлежит всесторонне оценить доказательства, включая документы по РП-35, ПС Береговая и ПС Северная, и при необходимости предложить сторонам представить дополнительные доказательства.Судебная практика всех остальных округов
🔝 Главное дня
#PLP_Обязательства
Заключение мирового соглашения в банкротстве не освобождает должника от исполнительского сбора без доказательств непреодолимой силы или уведомления пристава до истечения срока добровольного исполнения (Постановление АС ЗСО от 18 мая 2026 года по делу № А45-22810/25).
📝
Что произошло. ООО «Нфтрейд» оспорило постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительских сборов и о возбуждении исполнительных производств по этим сборам. Общество ссылалось на то, что в рамках дела о банкротстве (№ А45-22068/2023) с налоговым органом было заключено и утверждено судом мировое соглашение, охватывающее спорную задолженность, что, по его мнению, исключает взыскание сборов. В чём ошибка. Суды первой и апелляционной инстанций признали постановления о взыскании исполнительских сборов недействительными, ограничившись констатацией факта заключения мирового соглашения. При этом суды не устанавливали: был ли должник надлежащим образом извещён о возбуждении исполнительных производств; истекли ли сроки для добровольного исполнения; имелись ли обстоятельства непреодолимой силы, исключающие вину должника в неисполнении. Суды также не оценили доводы пристава об отсутствии чрезвычайных и объективно непредотвратимых препятствий для исполнения, нарушив требования ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 168, п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ. Позиция кассации. АС Западно-Сибирского округа указал: заключение мирового соглашения само по себе не освобождает должника-субъекта предпринимательской деятельности от исполнительского сбора. Последующие факты — подписание мирового соглашения, отзыв исполнительного документа взыскателем, прекращение основного производства — не отменяют обязанности пристава возбудить самостоятельное производство по неисполненному постановлению о взыскании сбора (ч. 16 ст. 30 Закона об исполнительном производстве, определения КС РФ № 394-О/2022, № 1515-О/2023, п. 31 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 77). Правовая позиция п. 47 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2018) об освобождении от сбора при заключении мирового соглашения применима только при совокупности конкретных обстоятельств: должник уведомил пристава о намерении заключить мировое соглашение в пределах срока добровольного исполнения; обратился с заявлением об отложении исполнительных действий; мировое соглашение было подписано до истечения этого срока и утверждено судом в течение одного месяца. Механическое распространение этой позиции на иные ситуации недопустимо. Для практики. Должнику-предпринимателю, рассчитывающему на освобождение от исполнительского сбора в связи с мировым соглашением, необходимо заблаговременно — до истечения срока добровольного исполнения — письменно уведомить пристава о ведущихся переговорах и подать заявление об отложении исполнительных действий. При повторном рассмотрении бремя доказывания непреодолимой силы лежит на обществе (ч. 1 ст. 65 АПК РФ, п. 3 ст. 401 ГК РФ), тогда как пристав обязан подтвердить факт надлежащего извещения и истечение срока добровольного исполнения. Ссылка на п. 47 Обзора ВС РФ № 4 (2018) устойчива только при доказанности всей совокупности обстоятельств, при которых эта позиция была сформирована.Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Договорное
#PLP_Расходы
#PLP_сроки
Противоречивая позиция РСО о неосведомлённости о назначении платежей требует судебной проверки, а не автоматического отклонения доводов УК о целевых платежах (Постановление АС ЗСО от 6 мая 2026 года по делу № А45-40658/24).
📝
Что произошло. АО «СГК-Новосибирск» (РСО) взыскивало с управляющей компании «Союз-Комфорт» 699 910 руб. 85 коп. долга за тепловую энергию за период апрель–июнь 2022 года. УК возражала, ссылаясь на то, что по договору сбор платежей осуществляет сама РСО, а жители перечисляли средства платёжному агенту с указанием назначения; кроме того, общая сумма поступивших от жителей платежей (1 239 357 руб.) превышала стоимость ресурса, а 470 355 руб. была ошибочно перечислена фирме. Нижестоящие суды взыскали задолженность в полном объёме, отклонив эти доводы. В чём ошибка. Суды отклонили возражения УК о целевом назначении платежей, сославшись на то, что РСО не имела сведений о назначении поступивших средств. При этом суды не установили, каким образом сама РСО установила факт переплаты и как она объясняет свою осведомлённость о назначении части платежей, не выяснили причины неприменения этой информации к иным ранее поступившим средствам, не привели мотивов отклонения доводов о перечислении 470 355 руб. 75 коп. фирме, и фактически восприняли противоречивую позицию самой РСО без проверки её последовательности. Позиция кассации. Дело носит расчетный характер, поэтому судам надлежит исследовать все основания возникновения и прекращения задолженности, проверить последовательность позиции истца. Применение правил ст. 319.1 ГК РФ о зачёте платежей требует установления конкретных обстоятельств: каким образом РСО получила сведения о назначении платежей и почему не реализовала их в отношении ранее поступивших средств. Без выяснения этих обстоятельств вывод о размере задолженности является преждевременным. Допускается переквалификация поведения РСО как противоречивого и недобросовестного в смысле п. 4 ст. 1 ГК РФ (эстоппель). Для практики. Управляющим компаниям при споре с РСО следует документировать целевой характер платежей, поступающих от жителей через платёжного агента, и заявлять о необходимости их отнесения на конкретные периоды. РСО для устойчивости позиции обязана последовательно обосновывать источники своей осведомлённости о назначении платежей. При новом рассмотрении суду предложено привлечь платёжного агента в качестве третьего лица и истребовать документы, раскрывающие порядок получения РСО информации о назначении платежей для целей ст. 319.1 ГК РФ.Судебная практика всех остальных округов
🔝 Главное дня
#PLP_Убытки
Экспертное заключение о гибели товара должно содержать описание конкретных физических дефектов, а не ссылку на нарушение правил эксплуатации (Постановление АС ЗСО от 7 мая 2026 года по делу № А46-1944/25).
📝
Что произошло. ООО «Стеклопромышленная компания» (оптовый продавец листового стекла) заявило убытки в размере около 13 млн руб. в связи с пожаром на арендованном складе 07.05.2022. Причиной возгорания стало ненадлежащее содержание неразграниченного земельного участка — вина администрации города Омска подтверждена решением районного суда по делу № 2-74/2023. Нижестоящие суды взыскали с администрации 10 764 378,29 руб., основываясь на досудебном экспертном заключении и первичной документации истца. В чём ошибка. Суды первой и апелляционной инстанций приняли экспертное заключение № 088.05-22/Т/Н как надлежащее доказательство размера ущерба, не проверив его полноту и соответствие требованиям Закона об оценочной деятельности (ст. 11 Закона № 135-ФЗ). Для 80 из 93 ящиков эксперт ограничился констатацией «залиты водой», не описав конкретные пороки и дефекты стекла в нарушение ГОСТ 32361-2013. Эксперт обосновал непригодность товара пунктом 4.2 ГОСТ 33561-2015, устанавливающим требования к эксплуатации, а не описывающим физические пороки материала. Кроме того, суды не оценили: несоответствие объёма повреждений материалам проверки МЧС (в них зафиксировано лишь 13 сгоревших ящиков); обоснованность цены реализации стеклобоя (менее 0,6% от рыночной стоимости ликвидного товара); осведомлённость истца о неотапливаемом складе и принятые им на себя риски хранения специфического товара в ненадлежащих условиях. Позиция кассации. Экспертное заключение, положенное в основу выводов о размере убытков, должно содержать описание конкретных дефектов исследуемого объекта, а не ограничиваться констатацией нарушения правил эксплуатации. Ссылка на пункт 4.2 ГОСТ 33561-2015, устанавливающий запреты при обращении со стеклом при хранении, не может заменить установление реального изменения структуры и качества материала. Причинная связь между действиями ответчика и ущербом не предполагается, если между причиной и следствием присутствуют промежуточные обстоятельства. Доводы ответчика о ненадлежащих условиях хранения (неотапливаемый склад, нестабильный температурный режим) и возможности минимизации убытков при реализации стеклобоя по рыночной цене не получили оценки. Оценка доказательств носила выборочный характер, что противоречит требованиям статей 71, 168, 170 АПК РФ. Для практики. При взыскании убытков экспертное заключение должно содержать: идентификацию конкретных физических пороков с классификацией по действующим ГОСТам; обоснование неустранимости дефектов и невозможности реализации товара; оценку рыночной стоимости объекта с применением надлежащих стандартов. Ссылка на нарушение правил эксплуатации без установления реальных повреждений — недостаточное основание. Истцу при повторном рассмотрении необходимо обосновать соответствие условий хранения требованиям ГОСТ 32530-2013 (постоянный температурный режим не менее +10°C и влажность не более 70%), доказать рыночность цены реализации годных остатков и принятие разумных мер по минимизации ущерба. Ответчику — заявлять о несоответствии условий хранения нормативным требованиям и о заниженной цене реализации стеклобоя.Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Банкротство
#PLP_аффилированность
В банкротстве суд должен оценить нетипичное поведение кредитора — длительное неистребование долга при одновременном представительстве интересов контролирующих должника лиц (Постановление АС ЗСО от 7 мая 2026 года по делу № А70-3389/23).
📝
Что произошло. В деле о банкротстве ООО «ФриФлай Технолоджи» конкурсный управляющий оспаривал платежи должника в пользу адвоката Баженова К.Ю. на 527 750 руб. как мнимые и направленные на вывод активов. Баженов К.Ю. одновременно заявлял требование о включении в реестр кредиторов на 4 501 500 руб. по трём договорам об оказании юридических услуг. Суды двух инстанций частично удовлетворили требование Баженова (480 000 руб. включены в третью очередь) и отказали в оспаривании платежей. В чём ошибка. Нижестоящие суды не применили повышенный стандарт доказывания, установленный для банкротных споров. Они не оценили нетипичное поведение Баженова К.Ю.: длительное неистребование долга, продолжение оказания услуг должнику и контролирующим лицам, а также его действия в рамках дела о банкротстве в качестве представителя контролирующих должника лиц — что прямо противоречит заявлению о статусе независимого кредитора. Суды не дали оценки несвоевременному раскрытию соглашения от 31.03.2022 № 1 (представлено только 23.06.2025 при известной неполноте документации должника) и не установили, каким образом платежи на 447 750 руб. могли быть зачтены в счёт оплаты услуг по договору, по которому услуги фактически не оказывались. Позиция кассации. В деле о банкротстве кредитор обязан представить достаточные доказательства наличия и размера задолженности при повышенном стандарте доказывания, обусловленном публично-правовым характером процедур банкротства (п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 17.12.2024 № 40, постановления КС РФ от 22.07.2002 № 14-П, от 19.12.2005 № 12-П). Вывод о независимости контрагента должника не может игнорировать его поведение в рамках того же дела о банкротстве, включая представительство интересов контролирующих лиц. При доказанности реальности задолженности её длительное неистребование в условиях взаимодействия с контролирующими должника лицами требует оценки справедливой очередности с учётом требований контролирующих должника лиц (Обзор практики ВС РФ от 29.01.2020, Постановление Пленума ВС РФ от 23.12.2025 № 41). Для практики. Конкурсному управляющему при оспаривании сделок необходимо акцентировать нетипичное поведение выгодоприобретателя: длительное бездействие в истребовании долга при одновременном процессуальном участии в интересах контролирующих лиц. Кредитору в банкротстве следует заблаговременно раскрывать доказательства и документировать свою независимость от органов управления должника, чтобы избежать применения повышенного стандарта доказывания. При новом рассмотрении суду надлежит оценить все обстоятельства в их совокупности, включая субсидиарную очередность требований аффилированного кредитора.Судебная практика всех остальных округов
🔝 Главное дня
#PLP_Убытки
#PLP_Косвенные_иски
Упущенная выгода торговой компании не равна валовому доходу лица, перехватившего её контрагентов: расчёт должен учитывать затраты и реальную экономическую модель группы (Постановление АС ЗСО от 15 мая 2026 года по делу № А03-15916/22).
📝
Что произошло. Участник ООО «Приоритет Сибирь» предъявил косвенный иск к директору и двум другим участникам общества, а также к аффилированному ООО «Химснаб» о взыскании убытков (упущенная выгода и реальный ущерб) на сумму свыше 104 млн руб. и неосновательного обогащения на 38,6 млн руб. Истец утверждал, что ответчики перевели хозяйственную деятельность и активы общества на подконтрольные структуры, фактически прекратив деятельность общества. Нижестоящие суды иск удовлетворили в заявленном объёме. В чём ошибка. Суды первой и апелляционной инстанций допустили несколько взаимосвязанных ошибок. Во-первых, при расчёте упущенной выгоды они приняли за её размер валовой доход общества «Химснаб» от перезаключённых договоров, не вычтя необходимые затраты на осуществление соответствующей деятельности, — тогда как по смыслу ст. 15 и п. 3 ст. 393 ГК РФ убытки определяются исходя из неполученной прибыли, а не выручки. Во-вторых, суды не исследовали экономическую модель общества «Приоритет Сибирь» как торгового посредника, реализовывавшего продукцию производителя — общества «Химснаб», — и не проверили, имелись ли у общества реальные ресурсы и приготовления для продолжения деятельности. В-третьих, по эпизодам утраты семян и основных средств суды проигнорировали конкретные возражения директора с доказательствами, не указав, в чём состоит его противоправное поведение применительно к каждому активу. В-четвёртых, расчёт иска как письменное доказательство по существу не проверялся, что нарушает ст. 64, 71, 168, 170 АПК РФ. Позиция кассации. АС Западно-Сибирского округа, опираясь на п. 6 Обзора практики по ст. 53.1 ГК РФ, утверждённого Президиумом ВС РФ 30.07.2025, указал: контролирующие лица обязаны возместить убытки в размере не менее извлечённой ими выгоды (прибыли), однако вправе доказывать, что выгода в заявленном размере не могла быть получена истцом с учётом конкретных способов ведения им деятельности. Присвоение коммерческих возможностей и «переключение потребительского спроса» — разные явления: если общество являлось лишь торговым посредником, а производитель продукции начал реализовывать её напрямую, речь идёт не об изъятии актива, а о перераспределении функций внутри группы, экономическая целесообразность которого подлежит самостоятельному исследованию. Размер убытков должен определяться с разумной степенью достоверности (п. 3 ст. 393 ГК РФ) исходя из неполученной прибыли, а не валового дохода нарушителя. Проверка расчёта иска входит в стандарт всестороннего исследования доказательств и не может быть опущена. Для практики. Истцу по косвенному иску о взыскании упущенной выгоды необходимо заранее раскрывать доказательства реальной экономической модели общества: штат, ресурсы, сложившуюся практику исполнения договоров, маржинальность — и строить расчёт на основе прибыли, а не выручки нарушителя. Ответчику следует оспаривать расчёт именно через анализ затратной составляющей и доказывать, что перераспределение функций внутри группы имело самостоятельное экономическое обоснование. При повторном рассмотрении суду надлежит исследовать экономическую модель группы компаний, проверить состояние внутригрупповых расчётов и установить конкретное противоправное поведение каждого из ответчиков применительно к каждому эпизоду причинения вреда.Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Банкротство
#PLP_Цессия
#PLP_аффилированность
При процессуальном правопреемстве в банкротстве транзитный характер платежей не подменяет исследование обоснованности хозяйственных отношений (Постановление АС ЗСО от 8 мая 2026 года по делу № А45-44823/24).
📝
Что произошло. В рамках дела о банкротстве общества «РудТех» общество «Органик Соя Продукт» обратилось о замене банка ВТБ в качестве конкурсного кредитора в реестре на основании договора цессии от 11.06.2025. За уступленные права (требования) в размере 99 004 610,04 руб. цессионарий расплатился с банком, однако акт приёма-передачи прав в материалы дела не представлен. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в правопреемстве. В чём ошибка. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в процессуальном правопреемстве, установив, что цессионарий расплатился с банком за счёт средств, поступивших от общества «ДСК Каскад», которому должник «РудТех» перечислил 248 484 981 руб. под видом текущих платежей в процедуре наблюдения. Суды сочли транзитный характер платежей достаточным основанием для вывода о приобретении права требования за счёт средств должника. При этом суды не исследовали обоснованность платежей от должника к ДСК «Каскад», не оценили договоры поставки и агентские договоры, представленные ДСК «Каскад» в подтверждение оснований для получения средств. Позиция кассации. Сама по себе аффилированность должника и заявителя не является самостоятельным основанием для отказа в процессуальном правопреемстве и не влечёт негативных последствий для независимых кредиторов. Отказ в правопреемстве возможен лишь при доказанном выводе активов должника, что требует установления необоснованности конкретных платежей. Поскольку между должником и ДСК «Каскад» имеются длительные хозяйственные отношения, а ДСК «Каскад» представило договоры, товарные накладные и акты выполненных работ в подтверждение оснований получения средств, вывод о том, что заявитель приобрёл право требования за счёт денежных средств должника, является преждевременным без исследования этих обстоятельств. Если ДСК «Каскад» обоснованно получило денежные средства от должника, оно стало их собственником и вправе ими распоряжаться, что не нарушает прав должника и его кредиторов. Для практики. Кредитору, оспаривающему цессию в деле о банкротстве, недостаточно сослаться на транзитный характер платежей и аффилированность — необходимо доказывать именно необоснованность хозяйственных отношений должника с получателем средств и отсутствие встречного исполнения. Цессионарию в аналогичной ситуации следует заблаговременно формировать доказательственную базу, подтверждающую обоснованность каждого звена в цепочке расчётов: наличие договоров, исполнение обязательств, реальность хозяйственных операций между должником и промежуточным получателем. При новом рассмотрении суду надлежит оценить основания и документы по каждому платежу, а не ограничиваться формальной констатацией аффилированности или совпадением сумм.Судебная практика всех остальных округов
اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
